Rikoslain 17-luku on rikoslain pisin luku sisältän 35 pykälää. Pykälänumeroita on kuitenkin vain 22 johtuen useista a, b, ja c -pykälistä. Pykälien järjestysnumero jääkin pienemmäksi kuin sotilasrikoksia käsittelevän 45-luvun 26 pykälää. Luku sisältää useita säännöksiä vuodelta 1889. Luku uudistettiin melkein täysin vuonna 1998, ja säännöksiä on päivitetty melko vähän sen jälkeen. Luku sisältää sekä yleisiä että harvinaisia rikoksia.
_________________________________________________________________________
1 § Julkinen kehottaminen rikokseen
Julkinen kehottaminen rikokseen sisältyi vuoden 1889 rikoslakiin. Teko kattoi tällöin samat seikat kuin nykyäänkin: jos rikokseen koitetaan yllyttää muita joko huutamalla väkijoukossa tai jakamalla kirjoituksia jossain, tuomitaan henkilö julkisesta kehottamisesta rikokseen. Aikaisemmin kriminalisoitua oli yllyttää toista rikkomaan lakia; vuoden 1998 uudistuksessa kriminalisointi rajattiin koskemaan rikoksen tekemistä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ennen vuoden 1998 uudistusta lakia rikkovaan kansalaistottelemattomuuteen yllyttäminen olisi ollut rikos.
Säännös nousi uuteen merkitykseen 2010-luvulla sosiaalisen median aikakaudella. Säännös nimittäin kattaa myös ”yleisesti tietoon saatetut kirjoitukset” eli sosiaalisen median kirjoitukset. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku sosiaalisessa mediassa jakaa kirjoituksen, jossa ihmisiä kehotetaan rikokseen, syyllistyy hän itse rikokseen jo kirjoitusta jakamalla. Vuonna 2018 eräs nykyinen kansanedustaja tuomittiin tästä rikoksesta hänen kehotettuaan sosiaalisen median seuraajiaan kohdistamaan tuhoamis- ja eliminointitoimia SPR:n toimipisteisiin ja vastaanottokeskuksiin. Tapauksen saamasta mediahuomiosta huolimatta tästä annetut rangaistukset ovat erittäin harvinaisia, useina vuosina tästä teosta ei ole tuomittu ketään.
Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että kirjoitus tai muu kehotus aiheuttaa vaaran, että rikos tai sen yritys tehdään tai jos kehotus muutoin vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Tämän vuoksi kehottajan asema vaikuttaa merkittävästi rangaistavuuteen: mitä tunnetumpi ja näkyvämpi henkilö, sitä suuremman vaaran kehotus aiheuttaa siitä, että rikos tehtäisiin ja sitä todennäköisemmin kehotuksesta seuraa rikostuomio. Teko on rangaistava myös, jos kehotus vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että kehotus aiheuttaa pelkoa eri tahoissa ja he joutuvat suojautumaan rikokselta.
Julkisesta kehottamisesta rikokseen rangaistaan vain, jos kukaan ei yritä tai tee rikosta. Jos rikos tehdään, on kyse yllyttämisestä, josta rangaistaan niin kuin rikoksen tekijää.
Julkisen kehottamisen rikokseen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu
1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai
2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta,
on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen.
_________________________________________________________________________
1a § Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen
Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen on kriminalisoitu rikoslain 17:1 a §:ssä. Rikoslain ”väliin” tehtyjä lisäyksiä kokonaisuudistuksen jälkeen on tehty usein a, b ja c -lisäyksiä käyttäen, osasyynä se, että tällöin pykälänumerointi ei muiden rikosten osalta muutu ja rikoslakiin on helpompi viitata. Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen kriminalisoitiin vuonna 2003. Tämän taustalla oli EU:ssa tehty yhteinen päätös siitä, että jäsenvaltioiden tulisi kitkeä järjestäytynyttä rikollisuutta tekemällä niiden toimintaan osallistumisesta rikoksen. Myös YK:n rotusyrjintäsopimus edellytti sellaisten ryhmien kriminalisointia, jotka yllyttivät rotusyrjintään. Sopimus oli tehty jo vuonna 1965, mutta Suomi ei ollut vuoteen 1999 mennessä kriminalisoinut tätä, ja oli saanut siitä huomautuksia sopimusta valvovalta komitealta. Tätä aikaisemmin järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuuluminen oli vain rangaistuksen koventamisperuste.
Järjestäytynyttä rikollisryhmää ei määritellä itse pykälässä, vaan siinä viitataan ainoastaan RL 6:5.2 §:ään. Pykälän sisältö kuuluu: Järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka 11 luvun 10 §:ssä tai 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja rikoksia. Nämä mainitut rikokset ovat kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen.
Rangaistavuudelta edellytetään tietynlaista aktiivisuutta, pelkkä passiivinen osallistuminen ei riitä. Rikoslaki mainitsee kuusi esimerkkiä siitä, milloin henkilö osallistuu rikollisryhmän toimintaan. Tämän lisäksi mikä tahansa näihin rinnastuva toiminta lasketaan rikollisryhmän toimintaan osallistumiseksi. Osallistumista on esimerkiksi toiminnan organisointi, jäsenten värvääminen, ryhmän aseistaminen, kouluttaminen, rahoittaminen tai järjestön taloudenhoito.
Toimintaan osallistuminen on rangaistavaa vain tahallisena eli jos henkilö ei tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää ryhmän olevan rikollisjärjestö, ei teosta voida tuomita. Käytännössä kriittisin rajanveto on siinä, onko ryhmän tavoitteena tehdä vakavia rikoksia vai ovatko ryhmän tietyt jäsenet ainoastaan ryhtyneet sellaiseen. Suomessa on erittäin harvoja ryhmiä, jotka voitaisiin katsoa järjestäytynyttä rikollisuutta varten organisoiduiksi. Korkein oikeus on tulkinnut määritelmää hyvin tiukasti katsoen esimerkiksi, että kaksi moottoripyöräkerhoa eivät täytä tätä määritelmää, vaikka poliisi ja syyttäjä näin katsoivatkin. Vuonna 2018 korkein oikeus kuitenkin katsoi, että neljän latvialaisen ammattirikollisen ryhmä täytti tämän määritelmän. Nämä ovat myös ainoat tämän pykälän mukaan tuomitut henkilöt.
Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisen tunnusmerkistö on seuraava:
Se, joka
1) perustamalla tai organisoimalla järjestäytyneen rikollisryhmän taikka värväämällä tai yrittämällä värvätä henkilöitä sitä varten,
2) varustamalla tai yrittämällä varustaa järjestäytynyttä rikollisryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla,
3) järjestämällä, yrittämällä järjestää tai antamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle koulutusta rikollista toimintaa varten,
4) hankkimalla, yrittämällä hankkia tai luovuttamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle toimitiloja tai muita sen rikollista toimintaa varten tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä tai muita ryhmän rikollisen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä välineitä,
5) suoraan tai välillisesti antamalla tai keräämällä varoja järjestäytyneen rikollisryhmän rikollisen toiminnan rahoittamiseksi,
6) hoitamalla järjestäytyneen rikollisryhmän tärkeitä taloudellisia asioita tai antamalla ryhmän rikollisen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja tai
7) järjestäytyneen rikollisryhmän rikollisten tavoitteiden saavuttamista muulla vakavuudeltaan näihin verrattavalla olennaisella tavalla aktiivisesti edistämällä
osallistuu 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan, jossa tavoitteena on tehdä yksi tai useampi lainkohdassa mainittu rikos, ja jos tällainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, on tuomittava järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentin 6 kohdassa säädetään oikeudellisesta neuvonnasta, ei koske rikoksen esitutkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn taikka rangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvää oikeudellisen avustajan tai asiamiehen tehtävien hoitamista.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos teosta säädetään muualla laissa yhtä ankara tai ankarampi rangaistus.
_________________________________________________________________________
2 § Mellakka
Mellakka sisältyi vuoden 1889 rikoslakiin hyvin erilaisella nimellä ja erilaisissa muodossa. Vuoden 1889 rikoslaki sisälsi säädökset kahdesta rikoksesta: meteli ja kapina. Molemmissa vastustettiin viranomaisen toimintaa, mutta meteli jäi aikomuksen asteelle ja passiiviseksi, kapina taas aktiiviseksi viranomaisen vastustamiseksi. Ylipäätään Venäjän vallan aikana suhtautuminen kokoontumisiin ja mielenosoituksiin oli hyvin kielteinen, mikä näkyi säädösten ankaruudessa: virkamiehen vastustamiseen osallistumisesta voitiin tuomita jopa yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen. Nämä säännökset kumottiin vuonna 1998 rikoslain uudistuksella. Rikoslakiin haluttiin kuitenkin jättää säännös, joka mahdollistaisi sellaisten henkilöiden rankaisemisen, jotka ovat osallistuneet sellaisen väkijoukon toimintaan, joka on väkivaltainen tai aiheuttaa huomattavia omaisuusvahinkoja. Tämän vuoksi rikoslakiin otettiin käsite ”mellakka”.
Mellakka edellyttää ensinnäkin väkijoukkoa, joka selvästi aikoo tehdä väkivaltaa tai omaisuusvahinkoja. Johtuen tästä määritelmästä, mellakan soveltamisala jää hyvin suppeaksi. Ensinnäkin väkivallan ja omaisuusvahinkojen tulee jäädä aikomuksen asteelle, jos näitä aletaan aiheuttaa, rangaistussäännös on RL 17:3 §:n väkivaltainen mellakka. Toisekseen nimenomaan väkijoukon on selvästi aiottava tehdä väkivaltaa tai omaisuusvahinkoja, muutamien yksittäisten henkilöiden toiminta ei riitä tähän, vaan väkijoukon on laajemmin oltava tällaisen toiminnan kannalla. Mellakkatuomiot jäävät harvinaiseksi juuri sen vuoksi, että on vaikea näyttää väkijoukon selvästi aikovan tehdä väkivaltaa tai omaisuusvahinkoja ilman, että tällaisia on vielä onnistuttu tekemään, jolloin siirrytään seuraavan rikosnimikkeen puolelle. Vuosina 2015-2018 mellakasta ei tuomittu ketään.
Myös väkijoukon määrä on mielenkiintoinen. Hallituksen esityksessä puhutaan sadan ihmisen joukosta esimerkkinä, mutta mainitaan että joissain paikoissa edes tämä ei riitä. Noin neljänkymmenen hengen joukko, joista 22 todistetusti osallistui väkivaltaan, on oikeuskäytännössä katsottu väkijoukoksi. Suomessa onkin vaikea kuvitella yli sadan hengen väkivaltaisia joukkoja koolla muulloin kuin itsenäisyyspäivänä.
Mellakasta rangaistaan silloin, jos henkilö osallistuu tällaisen väkijoukon toimintaan ja jättää noudattamatta viranomaisen laillisen hajaantumiskäskyn. Viranomaisen läsnäolo on siis välttämätöntä, koska jos viranomainen ei anna hajaantumiskäskyä, ei mellakasta voida rangaista ketään. Toimintaan osallistumista ei ole vielä passiivinen mukanaolo, vaan henkilön on aktiivisesti osallistuttava väkivallan tai omaisuusrikosten uhan aiheuttamiseen. Tällaista osallistumista on esimerkiksi puhein tai elein väkivaltaan yllyttäminen.
Rikoksena rangaistavan mellakan tunnusmerkistö on seuraava:
Joka väkijoukon selvästi aikoessa käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheuttaa omaisuuteen kohdistuvaa huomattavaa vahinkoa osallistuu teoillaan väkijoukon toimintaan ja jättää tällöin noudattamatta toimivaltaisen viranomaisen laillisessa järjestyksessä antaman hajaantumiskäskyn, on tuomittava mellakasta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
_________________________________________________________________________
3 § Väkivaltainen mellakka
Väkivaltaisen mellakan puolelle siirrytään siinä kohtaa, kun väkijoukko vastustaa viranomaista väkivaltaisesti, kohdistaa väkivaltaa henkilöön tai aiheuttaa huomattavaa vahinkoa omaisuudelle. Väkivaltainen mellakka eroaa mellakasta myös siten, että väkivaltaisen mellakan tapauksessa ei edellytetä viranomaisen antamaa hajaantumiskäskyä tai ylipäätään mitään viranomaisvalvontaa.
Väkivaltaiseen mellakkaan syyllistyy se henkilö, joka osallistuu tällaisia tekoja tekevän väkijoukon toimintaan. Osallistumista on näiden rikosten tekemisen lisäksi myös rikoksiin yllyttäminen tai muu rikosten yrittäminen onnistumatta siinä, esimerkiksi kiven heittäminen ohi ihmisestä tai esineestä voimakkaan humalatilan vuoksi. Pelkkä passiivinen väkijoukon mukana oleskelu ei riitä rangaistavuuteen. Väkivaltainen mellakka on eräänlainen lisärangaistus: jos väkijoukko kohdistaa väkivaltaa ihmiseen, tuomitaan väkivaltaa tehneet henkilöt erikseen pahoinpitelystä eli rikokset eivät yhdy. Tämän lisäksi väkivaltaan osallistuneet ja siihen kannustaneet tuomitaan myös väkivaltaisesta mellakasta.
Suomessa on viime vuosina uutisoitu useita tuomioita väkivaltaisesta mellakasta. Vuoden 2018 loppuun päättyneellä tilastointikaudella yksikään tuomio ei kuitenkaan ole tullut lainvoimaiseksi. Esimerkiksi Soldiers of Odin -järjestön ja Suomen vastarintaliikkeen jäseniä on uutisoinnin mukaan tuomittu väkivaltaisesta mellakasta, kun alun perin rauhanomainen mielenosoitus on muuttunut väkivaltaiseksi. Tuomioiden määrä on silti suhteellisen vähäinen, mikä voi kertoa esimerkiksi urheiluväkivaltakulttuurin puutteesta Suomessa.
Väkivaltaisen mellakan tunnusmerkistö on seuraava:
Joka väkijoukon tehdessä 16 luvun 1 §:ssä mainitun rikoksen, käyttäessä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheuttaessa huomattavaa vahinkoa omaisuudelle osallistuu teoillaan väkijoukon toimintaan, on tuomittava väkivaltaisesta mellakasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
_________________________________________________________________________
4 § Väkivaltaisen mellakan johtaminen
Väkivaltaisen mellakan johtaminen haluttiin kriminalisoida vielä ankarammin. Tämän vuoksi väkivaltaisen mellakan johtamisesta tuomitaan aina vankeusrangaistusta, pelkästä osallistumisesta voi selvitä sakoilla. Huomioitavaa on, että jos mellakka ei ole väkivaltainen, sen johtaminen ei ole erikseen rangaistava, vaan johtajaa rangaistaan kuten mellakoitsijoita.
Johtamista tulkitaan tämän rikoksen tapauksessa laajemmin kuin arkikielessä. Johtamisen on kohdistuttava nimenomaan rikosten tekemiseen, muunlainen johtaminen tai väkijoukon rauhoittelu eivät ole rangaistavia. Johtaminen ei edellytä esimerkiksi selkeää komentoketjua tai jatkuvaa johtamista. Johtajia voi olla myös useita. Väkijoukon äänekäs yllyttäminen väkivaltaan tai omaisuusrikoksiin voivat olla pykälässä tarkoitettua johtamista. Myös väkivallan tai omaisuusvahinkojen aloittaminen voi olla väkijoukon johtamista. Johtamista voi olla myös pienemmän teon johtaminen, jos mellakan keskeistä osaa on tietyn rakennuksen tuhoaminen tai tietyn ihmisen pahoinpitely, johtava rooli tässä teossa voi tarkoittaa väkijoukon johtamista.
Väkivaltaisen mellakan johtaja voidaan tuomita vielä erikseen väkivaltaisen mellakan yhteydessä tehdyistä rikoksista, esimerkiksi pahoinpitelystä. Väkivaltaisen mellakan johtamisesta ei ole tuomittu ketään vuoden 2009 jälkeen.
Väkivaltaisen mellakan johtamisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka yllyttää tai johtaa 3 §:ssä tarkoitettua väkijoukkoa, on tuomittava väkivaltaisen mellakan johtamisesta vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.
_________________________________________________________________________
5 § Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu
Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu on sekä nimeltään että tunnusmerkistöltään vaikeasti ymmärrettävä rikos. Säännös oli alun perin vuoden 1889 rikoslaissa, jolloin rangaistavaa oli aseellisen väen kerääminen rikosta yleistä järjestystä tai turvallisuutta vastaan. Vuonna 1998 säännöstä tarkennettiin ja rajattiin, koska valmistelua ei pääsääntöisesti haluttu pitää rangaistavana, mutta aseellisen joukon keräämistä haluttiin yhä pitää rangaistavana. Tämän pykälän sisältö rajattiin pitkälti sellaisiin vakaviin rikoksiin yleistä järjestystä ja turvallisuutta vastaan, joiden valmistelua ei ole erikseen kriminalisoitu. Esimerkiksi valtiopetoksen valmistelu on erikseen kriminalisoitu, joten sitä ei otettu erikseen tämän pykälän soveltamisalaan.
Rangaistava teko on aseellisen väen värvääminen tai kokoaminen tiettyjä rikoksia varten. Rikokset ovat seuraavat:
12 -luku
1 § Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen
2 § Sotaan yllyttäminen
3 § Maanpetos
4 § Törkeä maanpetos
16 -luku
1 § Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen
15 § Vangin laiton vapauttaminen
17:3 § Väkivaltainen mellakka
Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelun tunnusmerkistö on seuraava:
Joka tehdäkseen 12 luvun 1–4 §:ssä, 16 luvun 1 tai 15 §:ssä tai tämän luvun 3 §:ssä tarkoitetun rikoksen värvää tai kokoaa aseellista väkeä, on tuomittava yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
_________________________________________________________________________
6 § Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen
Rikoslain 17:6 § on luultavasti yksi Suomen yleisimpiä rikoksia heti liikennerikosten jälkeen. Tuomioistuintilastoissa nämä eivät tosin ole korkealla, koska iso osa teoista rangaistaan sakkona ilman tuomioistuinkäsittelyä. Tästä huolimatta rangaistusten määrä on pyörinyt noin 200 paikkeilla vuositasolla. Käytännössä näihin liittyy usein jokin toinen rikos, joka täytyy käsitellä tuomioistuimessa, esimerkiksi pahoinpitely. Tuomioistuimessa käsitellään myös vastustamiset, joissa tekijä ei tunnusta tekoa. 17-luvun aiempien pykälien rikokset ovat erittäin harvinaisia, mutta järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamista voi todistaa viikonloppuöinä valomerkin aikaan melkein minkä tahansa vilkkaamman kaupungin kävelykadulla.
Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen on otettu rikoslakiin suojaamaan tiettyjä ryhmiä, joiden tehtävä on jo työnsä puolesta ylläpitää järjestystä julkisella paikalla. Tällaisista yleisimmät esimerkit ovat järjestyksenvalvoja ja vartija, mutta pykälällä suojataan myös mm. matkalippujen tarkastajaa ja junan konduktööriä.
Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen vaatii, että joku pyrkii estämään järjestystä ylläpitävää henkilöä suorittamasta hänelle lain tai asetuksen nojalla kuuluvaa tehtävää. Tällainen tehtävä voi olla esimerkiksi järjestyksen ylläpitäminen. Rikokseen voi syyllistyä kolmella tavalla:
1) Käyttämällä väkivaltaa. Jos väkivaltaa käytetään tehtävän estämiseksi, voidaan normaalisti lievänä pahoinpitelynä rangaistavasta teosta rangaista järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisena. Jos taas väkivalta on riittävän vakavaa, rangaistaan siitä pahoinpitelynä eli rikokset yhtyvät näiltä osin.
2) Uhkaamalla käyttää väkivaltaa. Tämä rinnastuu usein hyvin läheisesti RL 25:7 §:n laittomaan uhkaukseen. Laiton uhkaus vaatii kuitenkin tiettyä onnistumista uhkaukselta. Jotta kyseessä olisi laiton uhkaus, uhkauksen kohteella olisi oltava perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa. Järjestystä ylläpitävänhenkilön vastustamisesta voidaan kuitenkin tuomita, vaikka uhkaus ei olisi kovin vakavasti otettava. Väkivallalla uhkaaminen voi kohdistua järjestystä ylläpitävään henkilöön tai johonkin muuhun henkilöön, esimerkiksi tämän perheeseen.
3) Tai muutoin vaikeuttaa tehtävää. Tämä kattaa tietynasteisen ja riittävän vakavan passiivisen vastarinnan. Esimerkiksi pelkkä passiivinen reagointi käskyyn ei ole riittävän vakava teko, että siitä rangaistaisiin. Tästä mainitaan hallituksen esityksessä esimerkkeinä seuraavia tekoja: paikalta poistamis- tai kiinniottotilanteessa tapahtuva heittäytyminen makuulle tai istumaan, tarttuminen kaiteeseen, ovenpieleen tai muuhun esineeseen, vastaan haraaminen tai riuhtominen ja tarttuminen järjestyksenpitäjän vaatteisiin. Pakeneminen saattaa olla vastustamista, jos se estää suorittamasta tehtävää, esimerkiksi matkalipun tarkastusta.
Myös teon yritys on rangaistava. Eli jos henkilö yrittää väkivalloin estää järjestyksenvalvojaa poistamasta häntä ravintolasta, mutta epäonnistuu siinä, on hän silti syyllistynyt järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamiseen. Teosta rangaistaan kuitenkin vain tahallisena eli henkilön on tiedettävä, että kyseessä on järjestystä ylläpitävä henkilö.
Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa estää tai yrittää estää järjestystä ylläpitävää henkilöä suorittamasta hänelle lain tai asetuksen nojalla kuuluvaa tehtävää tai muuten vaikeuttaa sanotun tehtävän suorittamista, on tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Järjestystä ylläpitävällä henkilöllä tarkoitetaan tässä pykälässä:
1) järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetussa laissa (472/1977) tarkoitettua kuljettajaa, häneen rinnastettavaa henkilöä taikka heitä kuljettajan tai häneen rinnastettavan henkilön pyynnöstä avustavaa matkustajaa;
2) joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetussa laissa (469/1979) tarkoitettua matkalippujen tarkastajaa ja tarkastuksessa apuna olevaa järjestyksenvalvojaa; sekä
3) yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa (1085/2015) tarkoitettua vartijaa ja järjestyksenvalvojaa.
_________________________________________________________________________
6a § Luvaton turvallisuusalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen
Kun turva-alan lainsäädäntöä kokonaisuudistettiin vuonna 2015, laajeni silloinen 17:6a §:ssä kuvattu vartioimisliikerikos kattamaan myös luvanvaraiseksi muuttuneen järjestyksenvalvontatoiminnan. Tällöin kriminalisoitiin kaikki luvaton turvallisuusalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen pois lukien luvanvaraiset turvasuojaustoiminnat, joiden luvaton harjoittaminen säädettiin rikoksen sijaan rikkomukseksi, josta säädetään laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista. Tällöin myös poistettiin kriminalisointi siitä, ettei vartioimisliiketoiminnassa saanut ottaa vastaan tehtävää, joka sisälsi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa.
Alun perin vartioimisliikerikosta koskeva sääntely otettiin 1982 vartioimisliikelakiin, koska luvaton vartioimisliiketoiminta katsottiin niin vakavaksi, että sakon lisäksi haluttiin mahdollisuus määrätä teosta vankeusrangaistus. Vuonna 2002 turvallisuusalan sääntelyn yhteydessä säännös siirrettiin rikoslakiin, koska vankeusrangaistukseen mahdollisesti johtavat teot haluttiin siirtää rikoslakiin rikoslain vuoden 1995 kokonaisuudistuksesta lähtien.
Kiellettyä tekoa ei sinänsä kovinkaan tarkkaan eritellä rikoslaissa, vaan viitataan ainoastaan, että kiellettyä on harjoittaa turvallisuusalan elinkeinoa, joka on säädetty luvanvaraiseksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 68 §:ssä, ilman lupaa. Tarkemmin luvanvaraiset toimialat määritellään kyseisen lain pykälissä 3 ja 24, joissa määritellään järjestyksenvalvonta- ja vartiointitehtävät luvanvaraisiksi tietyin poikkeuksin, esimerkiksi yleisötilaisuuksien osalta. Rikoksesta ei ole tuomittu ketään.
Luvattoman turvallisuusalan elinkeinotoiminnan harjoittamisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka harjoittaa turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävää vartioimisliike- tai järjestyksenvalvojatoimintaa ilman yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 68 §:ssä tarkoitettua lupaa, on tuomittava luvattomasta turvallisuusalan elinkeinotoiminnan harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
_________________________________________________________________________
7 § Valtionrajarikos
Myös valtionrajarikoksen nykyinen sisältö on vuodelta 1998. Aikaisempi sääntely oli vuodelta 1944 eli jatkosodan ajalta, ja sitä pidettiin suhteettoman ankarana sotatilanteen ulkopuolella. Vuonna 1998 edessä oli myös Schengen-alueeseen liittyminen, mikä osaltaan edellytti myös maahantuloa ja maasta lähtemistä koskevan lainsäädännön tarkastamista. Myös kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus ja Euroopan ihmisoikeussopimus edellyttivät mm. jokaisen oikeutta lähteä maasta tiettyjä poikkeustilanteita lukuunottamatta. Myös nämä asettivat tiettyjä paineita tarkentaa lainsäädäntöä. Valtionrajarikosten määrä oli hyvin vähäinen vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen tapausten määrä kasvoi merkittävästi laittomien rajanylitysten lisääntyessä. Valtiorajarikoksesta tuomitaan tuomioistuimessa 5-15 ihmistä vuosittain.
Valtionrajarikoksesta rangaistaan sitä, joka ylittää Suomen rajan ilman matkustusasiakirjaa, muutoin rikkoo rajan ylittämisestä annettuja säännöksiä, kuten rajan ylittäjän ilmoittautumatta jättäminen rajavalvonnasta vastaaville viranomaisille, liikkuu rajavyöhykkeellä tai rikkoo rajavartiolain 51 §:n säännöksiä eli liikkuu yöaikaan rajavesillä, laiduntaa poroja tai kotieläimiä sellaisessa paikassa, missä ne voivat päästä rajan yli.
Suomen kansalainen saa kuitenkin aina saapua Suomeen ilman matkustusasiakirjaa, kuten passia. Rajan saa ylittää muustakin kuin merkitystä rajanylityspaikasta muiden rajanaapureiden kuin Venäjän kohdalla, ellei rajavalvontaa ole palautettu poikkeustilanteessa, kuten keväällä 2020. Ulkomaalaista, joka karkotetaan tai käännytetään Suomesta, koska hänellä ei ole asianmukaista matkustusasiakirjaa. Myöskään turvapaikanhakijoita ei rangaista asianmukaisten matkustusasiakirjojen puutteesta. Näiden lisäksi ihmiskaupan uhria ei rangaista siitä, jos hänet on kuljetettu maahan ilman asianmukaisia asiakirjoja.
Valtionrajarikoksen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka
1) ylittää tai yrittää ylittää Suomen rajan ilman siihen oikeuttavaa matkustusasiakirjaa, viisumia, oleskelulupaa tai matkustusasiakirjaan rinnastettavaa muuta asiakirjaa tai muualta kuin luvallisesta maahantulo- tai maastalähtöpaikasta tai vastoin lakiin perustuvaa muuta kieltoa kuin maahantulokieltoa,
2) muuten rikkoo rajan ylittämisestä annettuja säännöksiä tai
3) oleskelee tai liikkuu rajavyöhykkeellä tai ryhtyy siellä kiellettyyn toimeen rajavartiolain 51 §:n vastaisesti tai ilman mainitun lain 52 §:ssä edellytettyä lupaa,
on tuomittava valtionrajarikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Valtionrajarikoksesta ei tuomita ulkomaalaista, joka 1 momentissa tarkoitetun teon johdosta käännytetään tai karkotetaan maasta, eikä ulkomaalaista, joka pakolaisuuden perusteella hakee turvapaikkaa tai oleskelulupaa Suomessa. Valtionrajarikoksesta ei tuomita myöskään ulkomaalaista, joka on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun teon sen vuoksi, että hän on ollut 25 luvun 3 tai 3 a §:ssä tarkoitetun ihmiskaupan kohteena.
_________________________________________________________________________
7a § Lievä valtionrajarikos
Lievä valtionrajarikos otettiin rikoslakiin vuonna 2000 prosessiekonomisista syistä. Sellaiset teot, joista voidaan määrätä yli 6kk vankeusrangaistusta, on käsiteltävä oikeudessa. Tämän taustalla on se, että kaikki vakavammat teot halutaan käsiteltävän oikeudenkäynnissä eikä viranomaismenettelyssä jo oikeusturvasyistä, minkä lisäksi halutaan turvata eri tahojen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Nykyisin sakkomenettelyä koskeva sääntely sisältyy lakiin sakon ja rikesakon määräämisestä (754/2010).
Kuitenkin suurin osa valtionrajarikoksista oli alusta alkaen hyvin vähäisiä eli sakolla rangaistavia tekoja. Tällainen teko on esimerkiksi se, että veneilijä unohtaa ilmoittautua rajaviranomaisille saapuessaan maahan Schengenin ulkopuolelta.
Näistä syistä lievimmät valtionrajarikokset siirrettiin oman rikossäännöksensä piiriin. Tällaisia tekoja ovat sellaiset, jotka ovat kokonaisuutena arvosteltuja vähäisiä. Käytännössä tässä arvioidaan tehdyn rikoksen tahallisuutta, teon motiiveja ja siitä aiheutunutta todellista vahinkoa. Jos teko on lievä, määrätään siitä vain sakko viranomaismenettelyssä tämän pykälän nojalla, eikä järjestetä oikeudenkäyntiä, mitä edellytetään 7 §:n mukaisissa tapauksissa.
Lievät valtionrajarikokset ovat 2010 -luvulla olleet yllättävä kyllä harvinaisempia kuin perusmuotoiset valtionrajarikokset. Syynä tähän voi olla mm. vähäiset mahdollisuudet vahingossa tapahtuviin tekoihin Schengen-rajojen runsauden vuoksi ja itärajan tiukahkon valvonnan vuoksi. Myöskään lievästä valtionrajarikoksesta ei rangaista turvapaikanhakijaa, ihmiskaupan uhria tai rajalta käännytettyä tai karkotettua ulkomaalaista.
Lievän valtionrajarikoksen tunnusmerkistö on seuraava:
Jos valtionrajarikos, luvattoman oleskelun tai liikkumisen lyhytaikaisuus, kielletyn toimen laatu taikka muut rikokseen liittyvät seikat huomioon ottaen on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä valtionrajarikoksesta sakkoon.
Mitä 7 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös 1 momentissa tarkoitettua tekoa.
_________________________________________________________________________
7b § Maahantulokiellon rikkominen
Maahantulokiellon rikkominen on myös erittäin tuore rikosnimike. Säännös on vasta vuodelta 2018. Tätä ennen maahantulokiellon rikkomisesta rangaistiin valtionrajarikoksena. Syynä tähän oli se, että maahantulokiellon rikkomisten määrä kasvoi merkittävästi 2010 -luvulla. Erityisesti Virolaiset rikkoivat maahantulokieltoa usein. Vuonna 2015 laaditun maahanmuuttopoliittisen toimintaohjelman mukaan maahantulokiellon rikkomisesta haluttiin määrätä vankeusrangaistus. Ongelmana oli myös myöhemmin säädetty ulkomaalaislaki, joka johti siihen, että EU-kansalaisia, joille oli määrätty maahantulokielto, voitiin useissa tapauksissa rangaista vain sakolla maahantulorikkomuksesta. Osasyynä uudistukseen oli halu rangaista rikoksella maahantulokieltoa toistuvasti rikkovia tahoja, jotka saapuivat maahan tarkoituksena tehdä rikoksia täällä.
Tämän pykälän säätämisestä johtuen valtionrajarikoksen tunnusmerkistö muutettiin niin, että maahantulokiellon rikkomisesta ei enää rangaista valtionrajarikoksena, vaan maahantulokiellon rikkomisena. Schengen-alueelle määrätyn maahantulokiellon rikkomisesta ei kuitenkaan rangaista, jos henkilö on palaamassa Suomen läpi maahan, jossa hänellä on oleskeluoikeus.
Rangaistavaa on neljänlaisen maahantulokiellon rikkominen:
1) Ulkomaalaislain 150.1 §:n nojalla annettu maahantulokielto eli maahantulokielto, joka annetaan jos ulkomaalainen ei poistu Suomesta vapaaehtoisen paluun aikana tai hänelle ei tällaista aikaa anneta, koska hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.
2) Toisen Schengen-valtion koko Schengen-aluetta koskevan maahantulokiellon rikkominen
3) Ulkomaalaislain 150.3 §:n nojalla annettu maahantulokielto eli maahantulokielto henkilölle, jolla on oleskelulupa toisessa Schengen-valtiossa, mutta joka käännytetään Suomesta.
4) Ulkomaalaislain 170.1 §:n nojalla annettu maahantulokielto toisen Schengen-valtion kansalaiselle, jonka katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai yleistä turvallisuutta taikka kansanterveyttä.
Maahantulokiellon rikkomisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka tulee Suomeen, vaikka hänelle on määrätty voimassa oleva
1) ulkomaalaislain (301/2004) 150 §:n 1 momentissa tarkoitettu maahantulokielto tai mainitun lain 3 §:n 19 kohdassa tarkoitetun toisen Schengen-valtion antama jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettu maahantulokielto tai
2) ulkomaalaislain 150 §:n 3 momentissa tai 170 §:n 1 momentissa tarkoitettu maahantulokielto, on tuomittava maahantulokiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Maahantulokiellon rikkomisesta ei tuomita Schengenin tietojärjestelmässä maahantulokieltoon määrättyä ulkomaalaista, jonka maahantulo Suomeen on sallittu kauttakulkua varten henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
_________________________________________________________________________
7 c § Alueloukkaus
Alueloukkaus otettiin rikoslakiin vuonna 2000 kun aluevalvontalakia uudistettiin. Aikaisemmin aluevalvonta-asetus mahdollisti sakon tai enintään 6kk vankeuden aluevalvonta-asetuksen säännöksiä rikkovalle taholle. Vuoden 2000 uudistuksessa tämä teko jaettiin kahteen osaan: aluerikkomukseen, josta säädetään aluevalvontalaissa ja alueloukkaukseen, josta säädetään rikoslaissa. Vain alueloukkauksesta voidaan tuomita vankeusrangaistus.
Alueloukkaus liittyy sotilaalliseen toimintaan. Siihen voi syyllistyä vain vieraan valtion sotilas tai valtion omistaman aluksen tai lentokoneen tai muun ilma-aluksen päällikkö/kapteeni. Näiden lisäksi tunnukseton Suomeen saapuva sotilas voi syyllistyä alueloukkaukseen. Tunnuksettomat sotilaat huomioitiin rikoslaissa ja aluevalvontalaissa vuonna 2017 Ukrainassa havaittujen tunnuksettomien venäläisten sotilaiden vuoksi. Aluevalvontalakia ja rikoslakia muutettiin, että sekä oikeusjärjestelmä että puolustusvoimat saivat lisää työkaluja tällaisten sotilaiden kanssa toimimiseen.
Rikoslaki nimeää neljä tapaa, joilla alueloukkaukseen voi syyllistyä. Näistä ensimmäinen kuitenkin viittaa aluevalvontalain 44 §:ään, joka sisältää yhdeksän kohdan luettelon, jossa viitataan 12-pykälään tai rikkomukseen. Alueloukkaukseen voi syyllistyä mm. seuraavilla tavoin
Aluevalvontalain 44 §:n rikkominen. Tämä kattaa mm. luvattoman maaperän, veden tai maanpuolustukselle tärkeiden kohteiden tutkimuksen, toimii kielletyllä tavalla merelle määritellyllä suoja-alueella, joilla mm. kalastusta, sukellusta ja meriliikennettä on rajoitettu meriliikennettä, rikkoo aluevalvontaviranomaisen määräyksiä esimerkiksi maasta poistumisesta tai liikkuu aluevesillä sukellusveneellä sukelluksissa .
Aluevalvontalain 4-9 §:en rikkominen. Näissä säännellään ulkomaisten sotilaiden ja alusten maahantulosta ja maassa oleskelusta.
Aluevalvontalain 10 §:n nojalla annetun luvan rikkominen. Tämä lupa koskee miten ulkomaiset sotilaat ja alukset saavat saapua Suomeen.
Tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän osana oleskelu Suomessa tai Suomeen saapuminen.
Alueloukkauksesta voidaan jättää tuomitsematta rangaistus tai syyte nostamatta, jos alueloukkaus saadaan keskeytettyä välittömästi tai jos siihen syyllistynyt karkotetaan maasta. Syynä tähän on se, että alueloukkaukset käsitellään diplomaattisista syistä erittäin harvoin kummankaan osapuolena olleen valtion tuomioistuimessa. Alueloukkaukseen syyllistyneitä otetaan erittäin harvoin myöskään kiinni, koska suurin osa alueloukkauksista tapahtuu lentokoneilla tai sota-aluksilla, jolloin kiinnioton toteuttaminen ryhtymättä voimakkaisiin sotilaallisiin toimiin on huomattavasti haastavampaa kuin maalla. Tällöin alueloukkaus käytännössä päättyy siihen, että aluevalvontaviranomaisena toimiva sotilas-, rajavartio-, poliisi- tai tulliviranomainen määrää loukkaajan poistumaan maasta tai loukkaaja poistuu oma-aloitteisesti.
Alueloukkauksen tunnusmerkistö on seuraava:
Vieraan valtion sotilas taikka vieraan valtion valtionaluksen tai valtionilma-aluksen päällikkö, joka
1) rikkoo aluevalvontalakia (755/2000) sen 44 §:ssä tarkoitetulla tavalla,
2) rikkoo aluevalvontalain 4–9 §:n säännöksiä Suomen alueelle tulosta ja maassa oleskelusta tai
3) rikkoo aluevalvontalain 10 §:n nojalla myönnetyssä luvassa annettuja lupamääräyksiä,
on tuomittava alueloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Alueloukkauksesta tuomitaan myös se, joka aluevalvontalain 2 §:n 5 a kohdassa tarkoitetun tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän jäsenenä ja osana tällaisen ryhmän toimintaa rikkoo aluevalvontalain 10 a §:n mukaista kieltoa tulla Suomen alueelle tai olla maassa.
Alueloukkausta koskevassa asiassa syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta ja tuomioistuin rangaistuksen tuomitsematta, jos alueloukkaus on saatu välittömästi keskeytetyksi tai jos siihen syyllistynyt on teon vuoksi käännytetty tai karkotettu maasta.
_________________________________________________________________________
8 § Laittoman maahantulon järjestäminen
Laittoman maahantulon järjestäminen on rikoslain pykälä, jota on muutettu useasti. Säännös sisältyi alun perin ulkomaalaislakiin ja liittyi kiinteästi valtionrajarikokseen. Rikoslain vuoden 1998 uudistuksessa vankeusuhkaiset säännökset haluttiin kuitenkin siirtää rikoslakiin ja tämän vuoksi laittoman maahantulon järjestämiselle säädettiin oma rangaistussäännöksensä.
Pykälän sisältöä muutettiin jo vuonna 2004 ihmiskaupan torjumisen vuoksi. Tällöin pykälän tunnusmerkistöä laajennettiin ja tarkennettiin kattamaan mm. kauttakulku. Samalla rikoslakiin otettiin myös törkeä tekomuoto, josta lisää huomenna. Vuonna 2013 osana hallituksen laittoman maahanmuuton vastaista strategiaa pykälää laajennettiin kattamaan tilanteet, joissa ulkomaalaisella on väärennetty asiakirja tai viranomaista harhauttamalla saatu asiakirja. Tällöinkin ongelmana oli säännöksen epäselvyys. Myös niin sanotun rajoitussäännöksen määritelmää täsmennettiin.
Laittomaan maahantulon järjestämiseen voidaan syyllistyä neljällä tavalla:
Ulkomaalaisen tuominen Suomeen, jos ulkomaalaisella ei ole maahantuloon vaadittavia asiakirjoja. Tämän yrittäminen on rangaistavaa eli tekijää rangaistaan, vaikka ulkomaalainen jäisi kiinni rajalla.
Tuo Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalaisen, jolla on väärennetty asiakirja, toisen henkilön asiakirja tai viranomaiselta erehdyttämällä, lahjonnalla tai kiristyksellä saatu asiakirja. Myös tämän yrittäminen on rangaistavaa.
Kuljetuksen järjestäminen 1-2 tarkoitetuissa tapauksissa. Tämän yrittäminen ei ole rangaistavaa eli kuljetus on onnistuttava järjestämään, vaikkakaan ulkomaalainen ei pääsisi maahan.
Luovuttaa toiselle väärennetyn asiakirjan, toisen henkilön asiakirjan tai viranomaiselta erehdyttämällä, lahjonnalla tai kiristyksellä saadun asiakirjan maahantuloa varten.
Pykälään sisältyy niin sanottu rajoitussäännös. Jos ulkomaalaista autetaan humanitäärisistä syistä esimerkiksi häneen kohdistuvan vainon tai hänen kotimaansa turvattomuuden vuoksi ja teko on muutoin kokonaisuutena arvostellen hyväksyttävästä syystä tehty, ei tekijää rangaista. Tätä rajoitussäännöstä sovelletaan käytännössä sellaisiin tahoihin, jotka auttavat hädänalaisia ilman taloudellista motiivia. Jos maahantulosta otetaan jonkinlainen taloudellinen palkkio itselle, rangaistaan teosta pääsääntöisesti rikoksena.
Laittoman maahantulon järjestämisestä annettujen tuomioiden määrä ennen vuotta 2015 oli erittäin vähäinen ollen muutamia kymmeniä vuositasolla. Vuonna 2016 määrä hyppäsi yli 70 tapauksen, mutta tämän jälkeen palattiin 20-30 kappaleeseen vuositasolla. Tekojen määrä on siis hyvin vähäinen.
Laittoman maahantulon järjestämisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka
1) tuo tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalaisen, jolla ei ole maahantuloon vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia, oleskelulupaa tai matkustusasiakirjaan rinnastettavaa muuta asiakirjaa,
2) tuo tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalaisen, jonka 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja on väärä, väärennetty, myönnetty toiselle henkilölle taikka saatu viranomaiselta asiakirjan myöntämisen kannalta merkityksellisen totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon avulla, lahjomalla viranomainen tai virkamiehen väkivaltaisella vastustamisella,
3) järjestää tai välittää 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle ulkomaalaiselle kuljetuksen Suomeen tai
4) luovuttaa toiselle 2 kohdassa tarkoitetun asiakirjan käytettäväksi maahantulon yhteydessä,
on tuomittava laittoman maahantulon järjestämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Laittoman maahantulon järjestämisenä ei pidetä tekoa, jota erityisesti huomioon ottaen tekijän humanitaariset tai läheisiin perhesuhteisiin liittyvät vaikuttimet sekä ulkomaalaisen turvallisuuteen vaikuttavat olot hänen kotimaassaan tai vakinaisessa asuinmaassaan on pidettävä kokonaisuutena ottaen hyväksyttävistä syistä tehtynä.
_________________________________________________________________________
8 a § Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen
Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen otettiin rikoslakiin vuoden 2004 uudistuksessa. Syynä tähän olivat osin kansainväliset velvoitteet johtuen kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen eli niin sanotun Palermon yleissopimuksen ensimmäisestä lisäpöytäkirjasta sekä Euroopan unionin direktiivistä ja puitepäätöksestä laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemisestä.
EU-puitepäätös edellytti, että kaikkein vakavimmissa ihmiskauppatapauksissa olisi voitava tuomita yli kahdeksan vuoden vankeusrangaistus. Laittoman maahantulon järjestämisen enimmäisrangaistus oli ainoastaan kaksi vuotta, joten tämä aiheutti tarpeen päivittää rikoslakia. Palermon yleissopimuksen lisäpöytäkirja taas edellytti, että rangaistusta mitattaessa raskauttavina seikkoina on pidettävä olosuhteita, jotka vaarantavat tai todennäköisesti vaarantavat kyseisten maahanmuuttajien hengen tai turvallisuuden, tai joihin liittyy kyseisten maahanmuuttajien epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua. Hallituksen esityksessä todettiin parhaan tavan sovittaa nämä yhteen olevan uuden törkeän tekomuodon säätäminen laittomaan maahantulon järjestämiseen.
Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen edellyttää ensinnäkin, että laittoman maahantulon järjestämisen tunnusmerkistö täyttyy. Törkeäksi teko muuttuu siinä kohtaa, jos laiton maahantulo järjestetään niin, että ihmiselle aiheutuu vakava ruumiinvamma, sairaus, hengenvaarallinen tila tai muuta kärsimystä tai jos rikos on järjestäytyneen rikollisryhmän tekemä. Teon on oltava myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, mikä on yleissäännös törkeiden tekomuotojen kohdalla.
Tuomioiden määrä on jäänyt yleensä alle kymmeneen vuositasolla, mutta vuonna 2016 tästä tuomittiin 27 henkilöä. Tämän jälkeen määrä on taas pääsääntöisesti jäänyt alle kymmeneen.
Törkeän laittoman maahantulon järjestämisen tunnusmerkistö on seuraava:
Jos laittoman maahantulon järjestämisessä
1) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä tai
2) rikos tehdään osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
_________________________________________________________________________
9 § Omankädenoikeus
Myös omankädenoikeus on vuodelta 1889, mikä selittää myös rangaistussäännöksen nimen. Alun perin tämä säännös oli samassa pykälässä virkavallan anastuksen kanssa. Näillä suojattiin virkavallan toiminnan yksinoikeutta niissä asioissa, jotka oli laissa säädetty kuuluvaksi viranomaiselle. Vuonna 1998 virkavallan anastus ja omankädenoikeus erotettiin omiksi pykälikseen selkeyden ja systematiikan vuoksi, vaikkakin rangaistusasteikko säilyi samana. Nykyään virkavallan anastus on rikoslain 16 -luvussa eli rikoksissa viranomaisia vastaan.
Rikoslain aikaisempi sanamuoto ”tekee ulosoton tai muuta omankädenoikeutta” oli hieman kuvaavampi kuin nykyinen tunnusmerkistö. Nykyään kiellettyä on ryhtyä toimeen, jota ei saa tehdä ilman viranomaisen myötävaikutusta. Omankädenoikeuden tunnusmerkistössä on keskeistä, että teko kohdistuu johonkin tai johonkuhun, esimerkiksi esineeseen, vuokralaiseen tai velalliseen. Omankädenoikeuden käytöstä ei rangaista, jos lainsäädännössä on oikeutettu yksityishenkilö tiettyyn tekoon. Tyypillinen tällainen teko on kyseessä silloin, kun oikea-aikaista viranomaista ei ole saatavilla, esimerkiksi hätävarjelu ja yleinen kiinniotto-oikeus.
Säännöstä sovelletaan vain silloin, jos muualla lainsäädännössä ei säädetä ankarampaa rangaistusta. Koska useissa omankädenoikeutta sisältävissä toimissa käytetään väkivaltaa tai aiheutetaan vahinkoa omaisuudelle tai uhataan toista, mennään usein toisten rikosten puolelle. Näistä syistä säännöstä on sovellettu erittäin harvoin. Tyypillisin esimerkki on vuokralaisen häätäminen itse vaihtamalla lukot tai katkaisemalla sähköt tai rahan hakeminen velalliselta omin luvin. Rikoksesta tuomitaan 1-15 ihmistä vuosittain.
Omankädenoikeuden tunnusmerkistö on seuraava:
Joka oikeutensa puolustamiseksi tai toteuttamiseksi omin valloin ryhtyy toimeen, jota hän ei saa tehdä ilman viranomaisen myötävaikutusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, omankädenoikeudesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
_________________________________________________________________________
10 § Uskonrauhan rikkominen
Uskonrauha oli huomattavasti keskeisemmässä roolissa rikoslaissa ennen sen uudistuksia 1990-luvulla. Vielä 1970-luvulta periytyvässä rikoslain uudistuksessa uskonrauhaa suojasi kokonainen rikoslain oma luku nimeltä ”rikoksista uskonrauhaa vastaan”. Nämä rikossäännökset olivat peräisin vuoden 1889 rikoslaista, vaikka uskonrauhan ottaminen rikoslakiin oli koko ajan ollut kiistanalaista. Vuonna 1998 tämä luku päätettiin kumota ja säännökset ottaa rikoksiin yleisistä järjestystä vastaan, samalla pykälien määrä väheni neljästä kahteen. Uskonrauhan rikkomiseen yhdistettiin kolme rikosta: jumalanpilkka, joka koski Evankelis-Luterilaisen kirkon jumalaa ja uskonrauhan loukkaaminen, joka koski kaikkien muiden kirkkokuntien jumalia sekä uskonharjoituksen häiritseminen, jossa häiritään jumalanpalvelusta tai muuta vastaava uskonharjoitustapahtumaa.
Uskonrauhan rikkominen on säännöksenä ollut kiistanalainen koko elinkaarensa ajan. Jo vuonna 1889 sen tarpeellisuudesta keskusteltiin, samoin vuonna 1917. Vuonna 1970 jumalanpilkkasäännös säilytettiin rikoslaissa useiden poliittisten käänteiden jälkeen. Tätä säännöstä ei kuitenkaan koskaan sovellettu tuomioistuimessa. Vuonna 1998 yhdistettäessä säännöksiä todettiin, että uskonnon kohde, kuten jumala, ei tarvitse suojelua rikoslaissa. Sen sijaan uskonnollisten yhteisöjen pyhänä pitämien asioiden herjaaminen haluttiin yhä pitää rangaistavana ja tämän vuoksi säännökset säilytettiin.
Eduskunta piti erityisen tärkeänä, että tämä säännös ei rajoittaisi sananvapautta tai uskonnollisten yhdyskuntien asiallista arvostelua. Lain esitöissä todetaankin, että rangaistavuus edellyttää erityisluonteista tahallisuutta eli todella vahvaa ja harkittua tarkoitusta loukata toisia ihmisiä heidän uskontoaan pilkkaamalla. Tämän vuoksi teon tunnusmerkistönä on, että teko tapahtuu loukkaamistarkoituksessa eli siten, että myös uskontoon kuulumattomat ihmiset ymmärtävät ilmaisun loukkaavuuden. Loukkauksen tulee kohdistua siihen, mitä jokin kirkko tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä.
Toinen tekotapa uskonrauhan rikkomiselle on, että henkilö häiritsee meluamalla, uhkaavalla käytöksellä tai muuten jumalanpalvelusta, hautaustilaisuutta tai muuta vastaavaa. Tämä säännös suojaa myös muita kuin kirkollisia hautajaisia.
Uskonrauhan loukkaamisen tunnusmerkistö on erittäin tiukka johtuen siitä, että teolta edellytetään erityisluonteista tahallisuutta ja loukkaamistarkoitusta. Tämän vuoksi uskonrauhan loukkaamisesta on vuonna 2009 tuomittu yksi ihminen, tuomio käsiteltiin myös korkeimmassa oikeudessa. Tämän jälkeen teosta ei ole tuomittu ketään, vaikka useisiin uskontoihin on sosiaalisessa mediassa ja muualla esitetty todella kärkkäitä kommentteja. Maallistuneessa yhteiskunnassa uskonrauhan loukkaamiseen on yhä vaikeampi syyllistyä.
Uskonrauhan rikkomisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka
1) julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai
2) meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta,
on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
_________________________________________________________________________
11 § Uskonnonharjoituksen estäminen
Myös uskonharjoituksen estäminen periytyy vuoden 1889 rikoslaista. Vielä vuoteen 1998 asti pykälä oli uskonrauhan rikkomisia koskevan luvun kolmantena pykälänä. Kun luvun muut pykälät yhdistettiin uskonrauhan rikkomiseksi, haluttiin tämä pykälä säilyttää erillään. Osasyynä tähän oli teon korkeampi tuomittavuus. Muissa rangaistus jäi enintään kuuteen kuukauteen vankeutta, kun tässä se oli enintään kaksi vuotta. Pykälä varattiinkin kaikkein vakavimmille uskonnonvapauteen puuttumisille, joissa käytetään väkivaltaa tai sen uhkaa.
Uskonnanharjoituksen estämiseen syyllistyminen edellyttää, että teossa käytetään väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Teossa tulee myös yrittää estää uskonnonharjoitusta, kuten jumalanpalvelusta. Rangaistussäännös suojaa kaikkia rekisteröityjä uskonnollisia yhteiskuntia ja kirkkoja. Teossa käytetystä väkivallasta tai sen uhasta rangaistaan vielä erikseen eli teot eivät yhdy.
Tästä teosta ei ole tiettävästi tuomittu ketään ja ei ole varmasti tuomittu ketään vuoden 2009 jälkeen. Tämä kertoo todennäköisesti siitä, että Suomessa ei ole niin radikalisoituneita ryhmiä tai yksilöitä, että ne väkivalloin pyrkisivät estämään jumalanpalveluksia tai muita uskonnollisia tapahtumia.
Uskonharjoituksen estämisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka käyttämällä väkivaltaa tai sillä uhkaamalla oikeudettomasti estää uskonnonvapauslaissa tarkoitetun kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan pitämästä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta tai muuta uskonnonharjoitusta, on tuomittava uskonnonharjoituksen estämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
_________________________________________________________________________
12 § Hautarauhan rikkominen
Myös hautarauhan rikkominen on vanhempaa perua ollen alun perin peräisin vuoden 1889 rikoslaista. Tällöin se oli luvussa, joka käsitteli rikoksia rauhaa vastaan. Tämän luvun säännöksillä suojattiin esimerkiksi kotirauhaa. Säännökset siirrettiin pitkälti rikoksiin yleistä järjestystä vastaan rikoslain vuoden 1998 uudistuksessa. Säännöksen suojeluintressinä ei ole vainaja, vaan se, miten elävät ihmiset ajattelevat siitä, miten ruumiiseen tulisi suhtautua. Aikaisemmin myös vainajan muistoa suojattiin ja pahojen puheiden levittäminen vainajasta oli erikseen rangaistavaa. Vuoden 1998 uudistuksessa vainajan muiston suojaus siirrettiin RL 24:9 §:n mukaisen kunnianloukkauksen alle.
Rikoksen tunnusmerkistön täytymisessä ensimmäinen arvioitava osa on kysymys, mikä on hauta. Yleensä haudan tunnistaa melko selkeästi, esimerkiksi kirkollisilla hautausmailla. Myös muut asianmukaiset hautaustavat kuuluvat pykälän suojan alle. Haudassa ei tule olla ruumista, vaan myös polttouurnan säilytyspaikka lasketaan. Myös paikka, johon vainajan tuhkat on siroteltu, on suojattu, jos tämä on yleisesti tiedossa. Merellä kuolleiden tapauksessa hauta on paikka, joka on erikseen rauhoitettu kuolleita varten, esimerkiksi Estonian hylky. Pykälä ei suojaa muinaisia hautoja.
Hautarauhan rikkomiseen voi syyllistyä kolmella tavalla:
Haudan avaaminen tai hautaa avaamatta ruumiin, arkun tai uurnan ottaminen sieltä. Tämä ei koske luvallisia tapauksia, kuten haudan avaamista rikoksien selvittämistä varten tai arkun siirtämistä varten.
Hautaamattoman ruumiin käsittely pahennusta herättävällä tavalla. Tämä on yksi eniten näkyvyyttä saavista tekomuodoista, koska henkirikoksissa tähän syyllistytään usein, kun ruumis pyritään kuoleman jälkeen hävittämään. Olennaista tässä on, että ruumista on käsitelty kuoleman jälkeen. Ennen kuolemaa tehdyt teot kuuluvat henkirikoksen tekomuodon alle ja voivat olla sitä ankaroittavia.
Häpäisee tai turmelee muistomerkkiä, kuten hautakiveä. Häpäisy kattaa esimerkiksi haudan päälle virtsaamisen, hautapaikan roskaamisen tai joissain tapauksissa jopa metelöinnin haudan lähellä.
Teosta on tuomittu vuosittain säännönmukaisesti alle 10 ihmistä, usein myös alle 5 ja joinain vuosina ei ketään. Näistä merkittävä osa on ollut nimenomaan henkirikoksen yhteydessä tapahtuneita, vaikka mukaan on mahtunut myös esimerkiksi hautakoristeiden varastamista.
Hautarauhan rikkomisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka
1) luvattomasti avaa haudan tai ottaa sieltä ruumiin tai sen osan, ruumisarkun tai hautauurnan,
2) käsittelee hautaamatonta ruumista pahennusta herättävällä tavalla tai
3) turmelee tai häpäisee hautaa tai kuolleen muistomerkkiä,
on tuomittava hautarauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
_________________________________________________________________________
13 § Ilkivalta
Myös ilkivaltasäännöstä on muutettu usein viime aikoina. Ilkivaltasäännös oli alun perin vuoden 1889 rikoslain 42:7 §. Rikoslain kokonaisuudistuksen toisessa vaiheessa vuonna 1995 rikoslakiin otettiin säännös perättömästä vaarailmoituksesta, jolloin ilkivaltasäännöksestä poistettiin tämä tunnusmerkistö. Vuonna 1998 ilkivaltasäännöstä tarkennettiin merkittävästi, koska rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vahvistumisen vuoksi rikokset tuli määritellä tarkkarajaisemmin. Vuoden 1889 rikoslaissa käytettiin termiä ”harjoittaa muuta ilkivaltaa” mikä on ilmaisuna vähintäänkin monitulkintainen. Tämän vuoksi vuoden 1998 uudistuksessa ilkivallan tekomuotoja tarkennettiin huomattavasti yksityiskohtaisemmiksi.
Vuonna 2003 osa ilkivaltasäännöksistä, joissa vaarannettiin järjestystä siirrettiin järjestyslakiin. Ilkivaltasäännöstä jouduttiin uudistamaan vielä vuonna 2013 tieto- ja viestintätekniikan kehittyessä. Aikaisempi rikoslaki ei kriminalisoinut häiritsemistarkoituksessa lähetettyjä viestejä. Vuosina 2008 ja 2013 viestien lähettäminen otettiin ensin kotirauhan häirinnän ja sen jälkeen ilkivallan piiriin, riippuen oliko kohteena yksityishenkilö vai virasto, laitos tai muu vastaava paikka.
Ilkivaltaan voi syyllistyä kolmella tavalla:
Aiheuttamalla huomattavaa häiriötä virastossa, toimistossa, liikkeessä tai muussa vastaavassa paikassa. Käytännössä häiriön aiheuttaminen vaihtelee paikan mukaan. Häiritsevää on käytös, joka ei paikan luonteen vuoksi sovi paikkaan, esimerkiksi huutaminen toimistossa tai toimiston oven takana. Käytännössä ilkivaltasäännös suojaa paikkoja, joissa ihmiset tyypillisesti työskentelevät.
Häiritsemällä huomattavasti puhelinsoitoilla tai viesteillä virastoa, toimistoa tai muuta vastaavaa paikkaa. Tämä vaatii runsaasti puhelinsoittoja tai viestejä ja määrällisesti kyse on jopa kymmenistä ellei sadoista.
Aiheuttamalla väärän hälytyksen hätäjarrulla tai hälytyslaitteella joukkoliikenteessä, hississä tai muussa laitteessa. Tällainen olisi esimerkiksi metron tai junan hätäjarrupainikkeen painaminen.
Tyypillisesti ilkivaltana kuvatut teot ovatkin muita rikoksia, usein vahingontekoja, perättömiä vaarailmoituksia ja kotirauhan häiritsemisiä. Arkikielen termi ”ilkivalta” kattaa enemmän kuin rikoslain säännös, koska useat vakavammat teot on eriytetty omiksi rikosnimikkeikseen.
Ilkivalta on pääsääntöisesti asianomistajarikos. Ilkivalta on yleisen syytteen alainen rikos vain, jos sillä on rikottu yleistä järjestystä. Tämä tarkoittaa, että teko on kohdistunut muuhun kuin yksityiseen tilaan, esimerkiksi toimistoon. Ilkivalta kuulostaa yleiseltä rikokselta, mutta siitäkin on tuomioistuimissa tuomittu tyypillisinä vuosina alle kymmenen ihmistä. Toki teko voidaan yleensä sovittaa sakkomenettelyssä, koska teon enimmäisrangaistus on sakkoa.
Ilkivallan tunnusmerkistö on seuraava:
Joka
1) metelöimällä tai muulla sellaisella tavalla aiheuttaa huomattavaa häiriötä virantoimituksen yhteydessä muualla kuin yleisellä paikalla taikka yleisöltä suljetussa virastossa, toimistossa, liikkeessä tai tehtaassa tai muussa vastaavassa paikassa,
2) aiheuttaa huomattavaa häiriötä lähettämällä viestejä tai soittamalla puheluita virastoon, toimistoon, liikkeeseen taikka muuhun vastaavaan paikkaan taikka
3) käyttämällä joukkoliikenteen kulkuneuvon, hissin tai muun laitteen hätäjarrua tai hälytintä aiheuttaa ilkivaltaisesti väärän hälytyksen,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä rangaistusta, ilkivallasta sakkoon.
_________________________________________________________________________
13 a § Laiton naamioituminen
Naamioitumiskielto lisättään rikoslakiin vasta vuonna 2004. Kiellon tarkoituksena oli yleisesti ehkäistä mellakointia, koska naamioitumisen ja siten kiinnijäämisriskin vähenemisen katsottiin lisäävän todennäköisyyttä siitä, että henkilö syyllistyisi rikoksiin tietyissä tilanteissa. Uudistuksessa katsottiin kuitenkin, että yleinen naamioitumisen kielto olisi ongelmallinen kokoontumis- ja sananvapauden näkökulmasta. Kasvot voidaan peittää myös esimerkiksi sään vuoksi tai uskonnollisista syistä, mitä ei myöskään haluttu kieltää. Näistä syistä säännöksessä pyrittiin rajaamaan rangaistava naamioituminen ainoastaan niihin tapauksiin, joita pidettiin välttämättömänä.
Naamioitumiskielto on rajattu sekä kokoontumislain tarkoittamiin yleisiin kokouksiin ja yleisötilaisuuksiin että muihinkin tilaisuuksiin, jossa ihmisiä kokoontuu yleisellä paikalla. Naamioitumisella tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jonka tarkoituksena on vaikeuttaa kasvojen tunnistamista. Hallituksen esityksessä jo nämä tekijät olisivat riittäneet rikokseen syyllistymiseksi. Lakivaliokunta katsoi kuitenkin, että kriminalisointi oli liian laaja ja ehdotti, että säännöstä muutettaisiin niin, että naamioituminen on rangaistavaa ainoastaan, jos henkilön tarkoituksena on ilmeisesti alkaa vahingoittaa omaisuutta tai kohdistaa väkivaltaa ihmisiin. Säännös hyväksyttiin lopulta tässä muodossa. Käytännössä ilmeinen tarkoitus käy ilmi esimerkiksi henkilön käytöksestä ja varustautumisesta.
Säännöksen tarkkarajaisuuden vuoksi sen soveltaminen on hyvin vähäistä. Useimpina vuosina ketään ei ole rangaistu teosta tuomioistuimissa ja usein tapaukset ovat jääneet enintään yhteen vuositasolla. Teko on tosin sovitettavissa sakkomenettelyssä, joten näitä voi olla useampia.
Laittoman naamioitumisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka yleisellä paikalla järjestettävän yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä paikalla esiintyy tunnistamattomaksi naamioituneena ilmeisenä tarkoituksenaan ryhtyä käyttämään henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittamaan omaisuutta, on tuomittava laittomasta naamioitumisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.
_________________________________________________________________________
14 § Eläinsuojelurikos
Eläinsuojelurikos otettiin rikoslain 17-lukuun vuoden 1998 uudistuksessa, kun vankeusrangaistukseen mahdollisesti johtavat teot haluttiin keskittämisperusteella ottaa rikoslakiin. Aikaisemmin asiasta oltiin säädetty vain eläinsuojelulaissa, jossa oli rangaistussäännös eläinrääkkäyksestä. Säännöstä on tämän jälkeen muutettu useasti EU-jäsenyyden vuoksi, koska EU-tasolla on annettu useita säädöksiä eläinten kuljetukseen ja hyvinvointiin liittyen. Säädöstä muutettiin viimeksi vuonna 2013. Eläinsuojelurikoksessa lähtökohtana on, että ihmisillä on velvollisuus kohdella eläimiä asianmukaisesti ja muunlainen käsittely on paheksuttavaa ja siten myös rangaistavaa.
Eläinsuojelurikossäännös suojaa kaikkia eläimiä riippumatta siitä, onko niillä omistajaa vai ei. Tämän vuoksi myös villieläimet ovat suojan piirissä. Eläinsuojelurikokseen syyllistyy se, joka kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kipua, kärsimystä tai tuskaa aiheuttaen. Tämän voi pykälän mukaan aiheuttaa pahoinpitelemällä, rasittamalla, jättämällä vaille hoitoa, rikkomalla eläinsuojelulakia, eläinten kuljetuksista annettuja säädöksiä tai eläinten lopetuksesta annettuja säädöksiä. Eläimen lievä fyysinen kurittaminen hyväksytään kuitenkin ilman, että kyseessä on pahoinpitely, toisin kuin ihmislasten tapauksessa.
Eläinsuojelulaki sisältää mm. säännöksiä eläinten pitotiloista, eläinten kohtelusta yleisesti ja eläimille suoritettavista toimenpiteistä. Eläinsuojelulain määritelmät ovat melko laajoja, mikä laajentaa kriminalisointia merkittävästi. Lievistä teoista tosin rangaistaan eläinsuojelulain 54 §:n mukaisesta eläinsuojelurikkomuksesta sakolla. Eläinsuojelurikos on rangaistava tahallisena tai törkeällä huolimattomuudella tehtynä. Törkeä huolimattomuus tarkoittaa täyttä välinpitämättömyyttä tai hyvin lähellä tätä olevaa toimintaa.
Eläinsuojelurikoksesta voidaan rangaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilö, esimerkiksi osakeyhtiötä. Käräjäoikeuksissa tästä teosta tuomitaan noin sata ihmistä/oikeushenkilöä vuosittain. Rikoslain 23 ja 23 §:en perusteella eläinsuojelurikoksesta tuomittava voidaan määrätä eläintenpitokieltoon. Eläintenpitokieltoon määrätty ei saa omistaa, pitää eikä hoitaa eläimiä eikä muuten vastata eläinten hyvinvoinnista. Eläintenpitokielto voi koskea vain tiettyjä eläinlajeja tai kaikkia eläimiä. Jos henkilö omistaa eläimiä silloin, kun eläintenpitokielto määrätään, tuomitaan eläimet menetettäväksi valtiolle. Tällöin joko eläimet luovutetaan varsinaisesti valtiolle, tai jos menettämisseuraamuksen kohteelle annetaan mahdollisuus myydä eläimet itse eteenpäin, eläinten arvo luovutetaan valtiolle.
Eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pahoinpitelemällä, liiallisesti rasittamalla, jättämällä tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille tai muuten
1) eläinsuojelulain (247/1996) tai sen nojalla annetun säännöksen,
2) eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) tai sen nojalla annetun säännöksen,
3) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteen I taikka
4) eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009
vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen, on tuomittava eläinsuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
_________________________________________________________________________
14 a § Törkeä eläinsuojelurikos
Törkeä eläinsuojelurikos otettiin rikoslakiin vuonna 2011. Törkeän tekomuodon säätämisen yhtenä keskeisenä intressinä oli kriminalisoida taloudellisessa toiminnassa tapahtuvat laiminlyönnit, jotka rinnastuisivat talousrikoksiin. Näillä tarkoitettiin käytännössä maatalouden tuotantoeläimiin kohdistuvia laiminlyöntejä. Törkeän tekomuodon tarpeellisuutta harkittiin myös pitkään, mutta rajanvedossa päädyttiin siihen, että kaikkein vakavimpien tekojen kriminalisointi olisi tarpeen ennaltaehkäisyn vuoksi. Yhtenä syynä pitkään harkintaan oli, että kaikkein törkeimpiä tekoja oli Suomessa tapahtunut aiemmin hyvin vähän.
Törkeään eläinsuojelurikokseen voi syyllistyä kolmella tavalla:
Rikos tehdään erityisen julmasti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi eläinten kiduttamista tai muuta poikkeuksellisen julmaa tekoa eläimille.
Rikoksen kohteena on suuri määrä eläimiä. Tämä koskee käytännössä vain maatalouden tuotantoeläimiä ja muutamia muita toimijoita, kuten kenneleitä.
Rikoksella tavoitellaan taloudellista hyötyä. Tämä koskee käytännössä vain edellisessä kohdassa mainittuja toimijoita.
Teon täytyy, kuten kaikkien muidenkin törkeiden tekomuotojen kohdalla, olla kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomitaan aina vankeutta, joten kyse on vakavasta teosta. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta määrätään myös aina eläintenpitokielto ja syyttäjän vaatiessa myös menettämisseuraamus. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta on tuomittu jatkuvasti enemmän ihmisiä, tuomioiden määrä oli alle kymmentä vuositasolla vuoteen 2016 asti, jonka jälkeen taso on vakiintunut 10 ja 20 väliin. Näistä suurin osa tuomitaan ehdollisena vankeutena, mutta kaksi ihmistä on tuomittu ehdottomaan vankeuteen, kuudeksi ja neljäksi kuukaudeksi.
Törkeän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistö on seuraava:
Jos eläinsuojelurikoksessa
1) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla,
2) rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä tai
3) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä eläinsuojelurikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
_________________________________________________________________________
15 § Lievä eläinsuojelurikos
Lievä eläinsuojelurikos otettiin rikoslakiin vuonna 1998 uutena säännöksenä. Vastaavaa säännöstä ei sisältynyt eläinsuojelulakiin. Vuonna 2010 säännöstä täsmennettiin niin, että aiheutetun kärsimyksen, kivun tai tuskan tulisi olla vähäistä, jotta teko voisi olla lievä. Tällä haluttiin lähinnä yhtenäistää pykälän sanamuotoja muiden rikoslain lievien tekomuotojen kanssa ja korostaa, että keskeistä teon luokittelemisessa lieväksi on nimenomaan kärsimyksen, kivun tai tuskan vähäisyys.
Lievän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistö on sama kuin eläinsuojelurikoksessa. Eläinsuojelurikos kuitenkin muuttuu lieväksi kokonaisarvion perusteella silloin, jos teko on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Tässä keskeistä on nimenomaan aiheutetun kärsimyksen määrä. Lievä eläinsuojelurikos eroaa eläinsuojelulain mukaisesta eläinsuojelurikkomuksesta lähinnä siten, että eläinsuojelurikkomus kattaa myös muuten kuin törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja tekoja ja sellaisia tekoja, joista ei välttämättä aiheudu kärsimystä. Lievä eläinsuojelurikos on tuomioistuimissa kohtuullisen harvinainen rikos, tapaukset jäävät noin kymmeneen tapaukseen vuositasolla. Osasyynä tähän on varmasti se, että teko on sovitettavissa sakkomenettelyssä ilman tuomioistuinkäsittelyä.
Lievän eläintensuojelurikoksen tunnusmerkistö on seuraava:
Jos eläinsuojelurikos, ottaen huomioon aiheutetun kärsimyksen, kivun tai tuskan vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä eläinsuojelurikoksesta sakkoon.
_________________________________________________________________________
15 a § Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus
Rikoslain systematiikassa tämän rikoksen nimi on erikoinen, koska siinä käytetään sanaa ”rikkomus”. Pääsääntöisesti rikkomus -sana on varattu lieville tekomuodoille, kuten lievää veropetosta lievempi verorikkomus tai avustuspetosta lievempi avustusrikos. Kuitenkaan rikoslaissa ei ole tälle rikokselle törkeämpää tekomuotoa, joka sisältäisi sanan ”rikos”.
Rikos perustuu EU-asetukseen, jossa kielletään kissan tai koiran turkisten tuominen yhteisöön, vieminen yhteisöstä pois tai saattaminen markkinoille eli esimerkiksi valmistus myyntiä varten. Asetuksen koko nimi on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1523/2007, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, kiellosta saattaa markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita. Asetuksessa edellytettiin, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön seuraamuksia, jos asetusta rikotaan. Vaikka nimenomaista kriminalisointia ei edellytetty, katsottiin rikoslaki kuitenkin parhaaksi paikaksi, koska eräitä muita tuontia ja vientiä koskevien EU-asetusten rikkominen oli sanktioitu nimenomaan ottamalla kriminalisointi rikoslakiin. Tässä rikoslain 46:1 §:ssä oleva kriminalisointi kattaa jo tuonnin ja viennin, joten uuteen pykälään tarvittiin vain markkinoille saattamisen kriminalisointi. Hallitus ei erikseen perustellut, miksi päätyi juuri ”rikkomus” -termin käyttöön termin ”rikos” -sijasta. Yhtenä syynä voi olla teon vähäisyys; enimmäisrangaistus on sakkoa.
Teosta rangaistaan sitä, joka saattaa markkinoille ammattimaisesti kissan tai koiran turkiksen tai niitä sisältävän tuotteen. Teon on oltava tahallinen eli henkilön on tiedettävä, mistä eläimestä turkikset ovat peräisin. Markkinoille saattajalla on tosin laaja velvollisuus selvittää, mistä eläimistä myytävät tuotteet ovat peräisin, ja tämä velvollisuus laiminlyödään täysin. Kissan ja koiran määritelmä sisältyy tarkemmin EU-asetukseen, jossa niillä tarkoitetaan kotieläiminä tyypillisesti pidettäviä felis silvestris ja canis lupus familiaris -lajin eläimiä.
Teosta ei ole Suomessa tuomittu ketään tuomioistuimessa, ja rohkenemme esittää epäilyn, että ei myöskään sakkomenettelyssä. Tekoa ei ollut aiemmin nähty tarpeelliseksi kriminalisoida enkä usko, että kotimaista ja ammattimaista kissojen ja/tai koirien turkisten tuotantoa on senkään jälkeen muodostunut.
Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomuksen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka kiellosta saattaa markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1523/2007 vastaisesti ammattimaisesti saattaa markkinoille kissan tai koiran turkiksen tai tällaista turkista sisältävän tuotteen, on tuomittava kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomuksesta sakkoon.
_________________________________________________________________________
16 § Uhkapelin järjestäminen
Uhkapelin järjestäminen on ollut kiellettyä jo vuoden 1889 rikoslain säätämisestä. Vuonna 1991 säännöstä muutettiin hieman, jotta kasinotoiminta sallittaisiin Suomessa valtion monopoliyhtiölle. Vuonna 1998 rikoslain uudistuksessa säännös siirrettiin rikoksiin yleisiä järjestystä vastaan, koska sen katsottiin olevan luonteeltaan enemmän rikos yleistä järjestystä vastaan kuin talousrikos. Samalla kriminalisointia rajattiin niin, että uhkapeliin osallistuminen ei enää ollut rangaistavaa.
Kriminalisoinnin ensimmäinen osa on uhkapelin määritelmä. Uhkapeli kattaa niin sanottuja onnenpelejä eli pelejä, joissa menestyminen riippuu edes osittain sattumasta. Tämän vuoksi esimerkiksi pokeri kuuluu uhkapeleihin, vaikka taitava pelaaja voittaakin amatööripelaajan säännönmukaisesti. Uhkapeliin kuuluu rikoslaissa myös toinen määritelmä: pelin mahdolliset tappiot voivat pelin sääntöjen mukaan nousta kohtuuttomaksi jollekin pelaajista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että peli voi vaarantaa vähävaraisimman pelaajan mahdollisuuksia selvitä normaaleista elinkustannuksistaan. Määritelmä kattaa pelin sääntöjen mukaan suurimmat tappiot, ei toteutuneita tappioita. Määritelmän vuoksi pienen panoksen pelit ja erilaiset seurapelit eivät ole kriminalisoituja.
Uhkapelin järjestämiseen syyllistyy se, joka järjestää uhkapelin, pitää/vuokraa tilaa uhkapeliä varten tai hotelli- tai ravintolatoiminnassa sallii uhkapelin tiloissaan. Osallistuminen ei siis ole rangaistavaa, ellei osallistumista katsota samalla pelin järjestämiseksi. Rikoksesta rangaistaan vain tahallisena eli henkilön on tiedettävä, että kyseessä on määritelmän täyttävä uhkapeli. Määritelmä on hyvin tiukka johtuen maksukykykriteeristä, ja tämän vuoksi rikoksesta ei ole tuomittu ketään vuoden 2008 jälkeen, johon tilastointi ulottuu.
Uhkapeliin liittyy erityinen menettämisseuraamus: pelissä käytetyt panokset ja pohjakassa tuomitaan menetettäväksi valtiolle RL 17:23 b §:n nojalla. Säännös oli rikoslaissa jo vuonna 1998, mutta oli aiemmin samassa pykälässä eläinsuojelurikokseen liittyvän menettämisseuraamuksen kanssa. Vuonna 2011 nämä eriytettiin toisistaan selkeyden vuoksi. Oikeushenkilö voidaan tuomita tästä rikoksesta yhteisösakkoon.
Uhkapelin järjestämisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka luvattomasti järjestää uhkapelin tai pitää huoneistoa tai muuta tilaa uhkapeliä varten tai majoitus- tai ravitsemisliikkeen harjoittajana sallii uhkapelin, on tuomittava uhkapelin järjestämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Uhkapelillä tarkoitetaan veikkaus-, bingo-, toto- ja vedonlyöntipeliä, raha- tai tavara-arpajaisia ja pelikasinotoimintaa sekä muuta vastaavaa peliä tai toimintaa, jossa voiton saaminen perustuu kokonaan tai osittain sattumaan taikka peliin tai toimintaan osallistuvista riippumattomiin tapahtumiin ja jossa mahdollinen häviö on ilmeisessä epäsuhteessa ainakin jonkun osallistujan maksukykyyn.
_________________________________________________________________________
16 a § Rahapelirikos
Rahapelirikos otettiin rikoslakiin vasta vuonna 2008, koska rahapelien yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys katsottiin niin suureksi. Rikoslain 17-luvussa oli jo tätä ennen 16 a, 16 b ja 16 c -pykälät, mutta rahapelien merkitys katsottiin niin suureksi, että pykälä otettiin luvun ensimmäiseksi. Toinen syy erilliskriminalisoinnille oli, että teosta haluttiin säätää ankarampi rangaistus kuin tavallisesta arpajaisrikoksesta. Säännöksen yksi pääasiallinen tarkoitus on suojata Veikkauksen rahapelimonopolia ja mahdollistaa tämän tehokas valvonta ja rangaistussäännökset. Lainkohdan sanamuotoa muokattiin vuonna 2010, kun muodollisesta rahapelien lupajärjestelmästä siirryttiin yksinoikeusjärjestelmään. Lainkohtaan tehtiin myös vuonna 2016 teknisiä muutoksia, kun valtion peliyhtiöt yhdistyivät Veikkaukseksi.
Rahapelirikokseen voi syyllistyä viidellä tavalla:
Toimeenpanee luvattoman rahapelin. Rahapelillä tarkoitetaan arpajaislain 3 §:n mukaan kaikkia sellaisia pelejä, joissa pelaaja voi voittaa rahaa. Arpajaisilla taas tarkoitetaan toimintaa, jossa vastiketta vastaan saa mahdollisuuden voittaa rahaa. Rahan voittaminen on keskeinen kriteeri yksinoikeusjärjestelmässä, jossa muut tahot saavat luvan kanssa pitää arpajaisia, joissa palkintoina on tavaroita tai palveluita.
Myy tai välittää arpoja muuhun kuin valtion monopoliyhtiön eli Veikkauksen rahapeleihin tai markkinoi tällaista peliä.
Arpojen myyminen tai välittäminen ulkomaille tai rahapelin markkinointi ulkomaille, jos ulkomaisen valtion lainsäädäntö ei tätä salli
Välittää Veikkauksen arpoja, ottaa vastaan panoksia niihin tai jakaa niihin liittyviä voittoja ilman lupaa.
Antaa tilaa raha-automaatille tai kasinopelille, joka ei kuulu Veikkaukselle.
Rahapelirikoksesta on tuomittu ihmisiä satunnaisesti, vuonna 2010 yhteensä 4 kappaletta ja vuonna 2014 yksi henkilö. Vuonna 2018 MV-lehden päätoimittaja ja perustaja sai tuomion rahapelirikoksesta, koska hänen ylläpitämillään Suomeen kohdistetuilla verkkosivuillaan mainostettiin ulkomaisia rahapelejä.
Rahapelirikoksen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka
1) toimeenpanee rahapelin luvattomasti,
2) myy tai välittää arpoja muun kuin arpajaislain (1047/2001) 11 §:ssä mainitun rahapeliyhtiön toimeenpanemaan rahapeliin tai markkinoi sellaista rahapeliä vastoin arpajaislain 62 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädettyä kieltoa,
3) myy tai välittää arpoja rahapeliin ulkomaille tai markkinoi rahapeliä ulkomaille vastoin arpajaislain 62 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyä kieltoa,
4) ilman rahapelin toimeenpanijan lupaa myy tai välittää arpajaislain 11 §:ssä mainitun rahapeliyhtiön toimeenpanemaan rahapeliin liittyviä arpoja taikka vastaanottaa sellaiseen rahapeliin liittyviä pelipanoksia tai välittää sellaiseen rahapeliin liittyviä voittoja vastoin arpajaislain 62 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädettyä kieltoa taikka
5) luovuttaa tilan raha-automaatin, erityisautomaatin tai kasinopelin käytettävänä pitämiseen, jos sitä pitää käytettävänä muu kuin arpajaislain 11 §:ssä mainittu rahapeliyhtiö, vastoin arpajaislain 62 §:n 3 momentissa säädettyä kieltoa,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rahapelirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
_________________________________________________________________________
16 b § Arpajaisrikos
Arpajaisrikos otettiin rikoslakiin 2002 kun arpajaislakia uudistettiin. Aikaisemmin arpajaisrikos sisältyi arpajaislakiin. Koska vankeusuhkaiset säädökset haluttiin keskittää rikoslakiin, siirrettiin tämä säännös rikoslakiin arpajaislakia uudistettaessa. Tällöin säädöksen sijainti oli 17:16 a §. Vuonna 2008 rikoslakiin otettiin rahapelirikos, jolloin pykälänumero vaihtui 16 a § -> 16 b §. Vuonna 2011 pykälään tehtiin toinen muutos, kun siirryttiin muodollisesta lupajärjestelmästä valtioyhtiön monopoliin ja lupajärjestelmää ei enää ollut vaan asioista säädettiin luvan sijasta valtioneuvoston asetuksella.
Arpajaisrikokseen voi syyllistyä kahdeksalla eri tavalla:
Luvattomien arpajaisten järjestäminen. Arpajaiset ovat arpajaislain mukaan luvanvaraisia
Rikkoo arpajaislain 62 §:ää, esimerkiksi järjestämällä arpajaiset vastoin lupaa tai välittämällä arpoja valtioon, jossa se on kiellettyä.
Käyttää arpajaisten tuotot kiellettyyn tarkoitukseen. Arpajaisia saa arpajaislain 7 §:n mukaan järjestää silloin, jos rahaa kerätään yleishyödyllisen yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan. Tästä voidaan antaa myös lupamääräyksissä tarkentavia määräyksiä.
Ei tee arpajaisista tilitystä. Arpajaisista on aina annettava tilitys viranomaiselle arpajaislain 30 §:n nojalla
Toimeenpanee pienarvonnan eli arvonnan, jonka palkintojen arvo on alle 3000e, ilman että on yleishyödyllinen yhteisö, säätiö tai muu yhteisö, jonka tarkoitus on yleishyödyllinen
Rikkoo olennaisesti tai toistuvasti arpajaisluvan ehtoja.
Rikkoo arpajaislain nojalla annettua asetusta
Rikkoo rahapelin markkinointia koskevia säännöksiä.
Pykälää sovelletaan vain sellaisiin arpajaisiin, joihin RL 17:16 a §:n mukaista rahapelirikosta ei sovelleta. Tämä tarkoittaa käytännössä erilaisia pelejä, joiden palkintona on rahapalkinto. Arpajaisrikokset koskevat muita palkintoja. Arpajaisrikoksista tuomitaan hyvin harvoin ketään, 2010-luvulla on tuomittu yhteensä kuusi ihmistä.
Arpajaisrikoksen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka
1) toimeenpanee muut kuin 16 a §:n 1 kohdassa tarkoitetut arpajaiset ilman arpajaislaissa tarkoitettua lupaa,
2) muulla kuin 16 a §:ssä tarkoitetulla tavalla rikkoo arpajaislain 62 §:n 1–4 momentissa säädettyä kieltoa,
3) käyttää arpajaisten tuotot olennaisesti vastoin laissa, arpajaisten toimeenpanoon annetussa luvassa tai tuottojen käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa luvassa annettua määräystä,
4) laiminlyö arpajaisten toimeenpanoon kuuluvan tilitysvelvollisuuden,
5) toimeenpanee arpajaislain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetut pienarpajaiset, vaikkei täytä arpajaislain 5 §:ssä säädettyjä arpajaisten toimeenpanoa koskevia edellytyksiä,
6) rikkoo olennaisesti tai toistuvasti arpajaisten toimeenpanoon annettuun lupaan liitettyjä ehtoja tai määräyksiä,
7) toimeenpanee rahapelin olennaisesti tai toistuvasti vastoin arpajaislain 13 c tai 14 §:n nojalla annettua asetusta tai
8) rikkoo rahapelien markkinointia koskevia arpajaislain 14 b §:n säännöksiä,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, arpajaisrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
_________________________________________________________________________
16 c § Rahankeräysrikos
Rahankeräysrikos otettiin rikoslakiin 2006. Rangaistussäännöksen tarkoituksena oli varmistaa rahankeräyslain noudattaminen. Säännökset olivat aikaisemmin rahankeräyslaissa, mutta ne siirrettiin rikoslakiin, koska vankeusuhkaiset säännökset haluttiin keskittää rikoslakiin. Rahankeräyslaissa rahankeräys säädettiin luvanvaraiseksi. Vuonna 2008 pykälänumerointi muuttui 16 b §:stä 16 c §:ään, kun rikoslakiin otettiin säännös rahapelirikoksesta.
Rangaistussäännökset juontavat juurensa lain tasolla vuodesta 1980, mutta asetustasolla rangaistussäännöksiä annettiin vuosina 1939, 1949 ja 1969. Ennen itsenäisyyden aikaa rahankeräykseen liittyviä rangaistussäännöksiä oli kuitenkin jo vuosilta 1882 ja 1772. Syynä tähän oli se, että julkinen valta halusi kontrolloida suuria kokoontumisia ja arpajaiset olivat erityisesti maaseudulla yksi suurimpia kokoontumisten ohjelmanumeroita. Julkinen valta halusi myös verottaa arpajaistoimintaa niin sanotulla huviverolla, minkä vuoksi arpajaisten järjestämisestä ja rahankeräyksistä tehtiin luvanvaraista ja niistä piti maksaa veroa kruunulle. Rahankeräys taas on pitkään liittynyt kiinteästi arpajaisiin julkisen vallan näkökulmasta ja niitä on haluttu kontrolloida samoilla tavoin. Luvattomista rahankeräyksistä on annettu käräjillä rangaistuksia jo vuonna 1838. Rahankeräysrikokseen voi syyllistyä, jos kerää rahaa ilman vastiketta tai merkittävästi käypää vastiketta alempaa vastiketta vastaan yleisöltä eli suurelta määrältä ihmisiä.
Rahankeräysrikokseen voi syyllistyä kolmella tavalla. Ensimmäinen tapa on toimeenpanna rahankeräys ilman rahankeräyslupaa. Rahankeräyksen saa panna toimeen myös ilmoituksella, jos kyseessä on pienkeräys eli alle 3kk kestävä keräys, jossa kerätään enintään 10 000e. Jos ilmoitus laiminlyödään, kyseessä voi olla rahankeräysrikos. Rahankeräysluvassa on määriteltävä rahan käyttötarkoitus, rahaa saa kerätä ainoastaan yleishyödylliselle yhdistykselle, säätiölle, puolueelle, uskonnolliselle yhteiskunnalle, yliopistolle tai ammattikorkealle tai tietyille muille tahoille. Jos rahat käytetään vastoin yleishyödyllistä käyttötarkoitusta, voidaan syyllistyä rahankeräysrikokseen. Kolmas tapa on kerätä virtuaalivaluuttaa ketjukirjemuodossa tai pyramidimuotoisesti.
Rahankeräysrikoksesta tuomitaan tyypillisesti alle 10 ihmistä vuosittain. Tunnetuin tapaus lienee MV-lehden päätoimittajan tapaus sekä eräiden maallikkosaarnaajien tapaukset.
Rahankeräysrikoksen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka
1) järjestää rahankeräyksen rahankeräyslain (863/2019) 4 §:n 1 momentin vastaisesti ilman rahankeräyslupaa tai tekemättä pienkeräyksestä ilmoitusta tai
2) käyttää rahankeräyksellä saatuja varoja olennaisesti muuhun kuin rahankeräyslupaa haettaessa Poliisihallitukselle ilmoitettuun tai poliisilaitokselle pienkeräysilmoituksessa annettuun rahankeräyslain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettuun käyttötarkoitukseen,
on tuomittava rahankeräysrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Rahankeräysrikoksesta tuomitaan myös se, joka kerää rahaa tai virtuaalivaluuttaa rahankeräyslain 7 §:n 2 momentissa kielletyllä tavalla.
Edellä 1 ja 2 momenttia sovelletaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.
_________________________________________________________________________
16 d § Lievä rahankeräysrikos
Myös lievä rahankeräysrikos otettiin rikoslakiin 2006, kun rahankeräyslakia uudistettiin. Myös lievän rahankeräysrikoksen pykälänumerointi muuttui 2008 kun rahapelirikos otettiin rikoslakiin. Pykälän numero oli aiemmin 16 c. Rikoslakiin haluttiin ottaa myös lievä tekomuoto, josta voitaisiin rangaista ainoastaan sakolla. Lievän rahankeräysrikoksen tunnusmerkistö on sama kuin tavallisessa rahankeräysrikoksessa, mutta teko on vähäinen. Vähäisyys tarkoittaa pääasiassa kerättyä rahamäärää, mutta myös muut seikat, kuten teon suunnitelmallisuus, vaikuttavat arviointiin. Lievä rahankeräysrikos on harvinainen tuomio tuomioistuimissa tuomioiden jäädessä säännönmukaisesti alle kymmeneen ja useina vuosina nollaan. Syynä tähän voi olla se, että teko on sovitettavissa sakkomenettelyssä.
Lievän rahankeräysrikoksen tunnusmerkistö on seuraava:
Jos rahankeräysrikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä rahankeräysrikoksesta sakkoon.
_________________________________________________________________________
17 § Väkivaltakuvauksen levittäminen
Väkivaltakuvauksen kielto otettiin rikoslakiin vuonna 1983. Uuteen paikkaan se siirtyi vuoden 1998 uudistuksessa. Säännös annettiin aikana, kun elokuvat piti esittää tarkastettavaksi viranomaiselle. Säännöstä ei sovellettukaan sellaisiin elokuviin, jotka esitettiin viranomaiselle tarkastettavaksi. Viranomaisten ennakkotarkastus loppui vasta 2012, jolloin myös pykälästä poistettiin kohta, jonka mukaan levittäminen ei ole rangaistavaa, jos teos on hyväksytetty viranomaisella. Elokuvien ennakkotarkastus tosin rajattiin jo vuonna 2000 koskemaan vain alaikäisille sallittuja elokuvia. Tällöin myös rangaistussäännöksen lakiviittausta tarkennettiin. Väkivaltakuvauksen esittäminen kriminalisoitiin aikanaan, koska ” Väkivaltakuvausten levittämisellä katsotaan olevan erilaisia haitallisia vaikutuksia. Tällaisia ovat muun muassa kiihottuminen väkivaltaiseen käyttäytymiseen, siitä pidättävien estojen heikentyminen sekä ennen kaikkea väkivaltaisten käyttäytymistapojen omaksuminen ja oppiminen”
Rangaistavaa on käytännössä vain kaupallisessa mittakaavassa tapahtuva toiminta, yksittäisten kappaleiden maahantuonti ei ole rangaistavaa. Tallenteissa on myös oltava raakaa väkivaltaa. Jotta väkivalta olisi lainkohdan tarkoittamalla raakaa, on sen oltava niin sanotusti tarpeettoman raakaa elokuvan kannalta. Väkivalta voi kohdistua eläimiin tai ihmisiin. Käytännössä esimerkiksi kiduttaminen ja silpominen voisivat olla tällaisia. Väkivallan esittäminen ei kuitenkaan ole rangaistavaa, jos sillä on taiteellista arvoa tai se palvelee tiedonvälitystä. Tiedonvälitystä palvelevaa on käytännössä uutisointi joissain tilanteissa, esimerkiksi sotatapahtumista tai merkittävistä rikoksista.
Taiteellista arvoa -kriteeriä ei vuonna 1998 pidetty sekavana, koska taiteellisesti merkittävät elokuvat menivät kuitenkin viranomaistarkastukseen. Tilanne muuttui kuitenkin voimakkaasti vuonna 2000, mutta pykälän sisältöä ei tarkastettu. Tämän vuoksi oikeustila on nykyään melko epäselvä ja teosta on tuomittu 2010-luvulla vain 3 ihmistä. Näistä tuomioista uusimmat liittyvät Syyrian sisällissodassa kuvattujen raakuuksien levittäminen propagandatarkoituksessa tai tarkoituksessa tulehduttaa kansanryhmien välejä Suomessa.
Väkivaltakuvauksen levittämisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka pitää kaupan tai vuokrattavana tai levittää tai muulla tavoin tarjoaa tai pitää saatavilla taikka siinä tarkoituksessa valmistaa tai tuo maahan elokuvia tai muita kuvaohjelmia taikka sellaisia sisältäviä tallenteita tai tiedostoja, joissa esitetään raakaa väkivaltaa, on tuomittava väkivaltakuvauksenlevittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos väkivallan esittämistä on elokuvan tai muun kuvaohjelman tai tallenteen tai tiedoston tiedonvälitystä palvelevan luonteen taikka ilmeisen taiteellisen arvon vuoksi pidettävä perusteltuna.
_________________________________________________________________________
18 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen juontaa juurensa vuoteen 1927, jolloin Suomessa saatettiin voimaan laki epäsiveellisten julkaisujen ehkäisemisestä. Laki juonsi juurensa vuoden 1923 kansainväliseen yleissopimukseen epäsiveellisten julkaisujen kaupaksipitämisen ja levittämisen ehkäisemisestä. Rangaistussäännösten päivittäminen muuttui tarpeelliseksi, koska yhteiskunnalliset asenteet muuttuivat suvaitsevaisemmiksi.
Aikaisemmin kaikenlaisen pornografian ammattimainen levittäminen oli kiellettyä. Tätä valvoi oma lautakuntansa: epäsiveellisten julkaisujen lautakunta. Vuoden 1998 rikoslain uudistuksessa käsitettä epäsiveellinen pidettiin arvosidonnaisena ja siten myös ongelmallisena. Tämän vuoksi kriminalisointi haluttiin rajata kolmeen aiheeseen: lapsiin, väkivaltaan ja eläimiin. Vuonna 2004 pykälään tehtiin useita muutoksia lasten oikeuksien yleissopimuksen ja lapsipornografian torjumisesta annetun Euroopan unionin puitepäätöksen vuoksi. Pykälään otettiin lapsen määritelmä, joka kattaa sekä tilanteet, joissa kuvassa esiintyvä henkilö on tiedetysti alle 18, mutta myös tilanteet, joissa ikää ei voida selvittää, mutta henkilö on selkeästi alle 18v.
Rangaistavuus on hieman laajempi kuin väkivaltakuvauksen levittämisessä. Rangaistavaa on valmistaminen, kaupan pitäminen, vuokraaminen, muu saataville asettaminen tai levittäminen sekä maahantuonti ja maasta vieminen. Maahantuonti ja maasta vieminen ovat rangaistavia myös omaan käyttöön. Rangaistavaa on levittää tietynlaista sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa kuvaa tai kuvatallennetta. Käytännössä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tarkoittaa pornografiaa, jota pidetään yhteiskunnassa paheksuttavana. Tallenteen on esitettävä oikeaa tilannetta todenmukaisesti tai ollut kuvattu todellisesta tilanteesta. Rangaistavaa tästä tulee, jos tallenne sisältä sukupuolisiveellisyyttä loukaten
Alle 18-vuotiaan lapsen tai henkilön, joka todennäköisesti on alle 18-vuotias
Väkivaltaa
Eläimeen sekaantumista
Koska kuvan on oltava sukupuolisiveellisyyttä loukkaava, on sitä pidettävä myös yleisesti paheksuttavana. Tämä ei ole ongelma kohtien 1 ja 3 kanssa, mutta väkivallan kohdalla on tulkinnanvaraisempia tilanteita. Esimerkiksi läimäisy kasvoihin tai hiuksista vetäminen ovat kiistatta väkivaltaa, mutta näiden esittäminen pornografisessa tarkoituksessa ei kuitenkaan ole yleisesti paheksuttavaa ja siten kriminalisoitua.
Rangaistavuus ei koske tilanteita, joissa kuvalla on taiteellista tai tiedonvälityksellistä arvoa. Tämän sisältö on sama kuin väkivaltakuvauksen levittämisessä. Käytännössä tämä koskee vain selkeästi taiteellisia teoksia sekä varsinaista uutisointia, jolla on selkeä tiedonvälitystarkoitus. Tällaista rajanvetoa ei juuri olekaan jouduttu tekemään oikeuskäytännössä. Oikeuskäytännössä on kuitenkin jouduttu arvioimaan, tuleeko pornografiaa myyvän tahon tietää, mitä hänen myymänsä materiaalit sisältävät.
Tapauksessa KKO 2013:55 arvioitiin, olisiko pornografiaa myyneen tahon pitänyt tietää tai ottaa selvää, että hänen myymänsä materiaalit sisältävät väkivaltaa. Korkein oikeus katsoi, että henkilön olisi pitänyt ottaa selvää, ja tämän laiminlyönti oli niin vakava, että hänet tuomittiin tahallisesta teosta.
Myös teon yritys on rangaistava. Käytännössä levittämisen yritystä on hankala näyttää toteen ja siksi yrityksestä ei ole tuomittu ketään. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan esittämisestä tuomitaan 20-30 ihmistä vuosittain, mikä on huomattavasti vähemmän kuin säädöksen alkuaikoina. Tämä johtuu siitä, että vakavampia tapauksia varten säädettiin vuonna 2004 oma pykälänsä, törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen.
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokrattavana taikka muulla tavoin tarjoaa tai asettaa saataville, pitää saatavilla, vie maasta, tuo maahan tai Suomen kautta muuhun maahan taikka muuten levittää kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti todellisuuspohjaisesti tai todenmukaisesti esitetään
1) lasta,
2) väkivaltaa tai
3) eläimeen sekaantumista,
on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös tässä pykälässä tarkoitettua kuvaa tai kuvatallennetta.
Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Kuva tai kuvatallenne on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla todellisuuspohjainen, jos se on valmistettu tilanteesta, jossa lapsi on tosiasiallisesti ollut sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan kohteena, ja todenmukainen, jos se erehdyttävästi muistuttaa valokuvaamalla tai muulla vastaavalla menetelmällä valmistettua kuvaa tai kuvatallennetta tilanteesta, jossa lapsi on sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan kohteena. Todellisuuspohjaisen ja todenmukaisen määritelmiä sovelletaan vastaavasti 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.
_________________________________________________________________________
18 a § Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen
Vuonna 2004 rikoslakiin lisättiin uusi pykälä, osin kansainvälisen paineen edellyttämänä. Euroopan unionin jäsenvaltiot tekivät keskenään puitepäätöksen lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjunnasta. Puitepäätöksessä edellytetään, että lapsipornografian levittämisestä voidaan tuomita jokaisessa jäsenvaltiossa 5-10 vuoden vankeusrangaistus. Koska 18 §:n mukaisen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisen enimmäisrangaistus on kaksi vuotta, piti joko sen rangaistusasteikkoa korottaa tai lisätä uusi rikosnimike. Koska 18 § sisältää myös melko lieviä ja sakolla sovitettavissa olevia tekoja, katsottiin paremmaksi säätää uusi törkeä tekomuoto vakaville tapauksille.
Rangaistusasteikon nostaminen mahdollisti myös poliisin toimivaltuuksien lisäämisen, koska ne ovat esimerkiksi telekuuntelun osalta sidottuja rangaistusasteikkoon. Pykälä päätettiin sijoittaa 18 §:n yhteyteen, koska pykälillä on huomattava yhtenäisyys. Puitepäätös sisälsi myös raskauttavia asianhaaroja, jotka piti sisällyttää kriminalisointiin. Suomessa päätettiin kuitenkin ottaa käyttöön tätä ankarammat kriminalisoinnit. Vuonna 2015 pykälään lisättiin säännös siitä, että rikos voi olla törkeä myös silloin, jos se tehdään osallisena järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.
Tekotavat kattavat kaikki samat tekotavat kuin 18 §:ssä: maahantuonti, maasta vienti, maan kautta vienti, valmistaminen ja levittäminen. Hallussapito on kriminalisoitu RL 17:19 §:ssä erikseen. Törkeän rikoksen puolelle voidaan mennä neljästä syystä, tämä luettelo on tyhjentävä eli vain nämä neljä syytä voivat tehdä rikoksesta törkeän:
Lapsi on erityisen nuori, käytännössä puhutaan pikkulapsesta.
Kuvassa esitetään erityisen nöyryyttävää kohtelua tai vakavaa väkivaltaa
Rikos on erityisen suunnitelmallinen. Tämä liittyy usein tavoiteltuun taloudelliseen hyötyyn tai toiminnan ammattimaisuuteen
Rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.
Myös teon yritys on rangaistava. Yrityksen kriminalisointi on kuitenkin jäänyt melko tehottomaksi, koska 2010-luvulla ketään ei ole tuomittu yrityksestä. Itse teosta on sen sijaan tuomittu noin 10 ihmistä vuosittain. Teko on niin vakava, että sen rangaistusasteikon vähimmäisrangaistus on 4kk vankeutta. Käytännössä vankeusrangaistus on keskimäärin pyörinyt noin vuoden paikkeilla eli kuuden vuoden enimmäisrangaistuksesta ollaan hyvin kaukana. Tämä kertoo myös siitä, että teot eivät yleensä ole olleet kovin vakavia verrattuna kaikkein törkeimpiin tekomuotoihin, joissa esimerkiksi lapsen henkeä tai terveyttä on vaarannettu.
Törkeän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisen tunnusmerkistö on seuraava:
Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisessä
1) lapsi on erityisen nuori,
2) kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttävästi,
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai
4) rikos tehdään osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa (8.5.2015/564)
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
_________________________________________________________________________
18 b § Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle
Tämä rikos lisättiin rikoslakiin vuonna 2000, kun säädettiin laki kuvaohjelmien tarkastamisesta. Laki kielsi esittämästä kuvaohjelmaa eli käytännössä televisio-ohjelmaa tai elokuvaa alle 18-vuotiaille, ennen kuin valtion viranomainen oli tarkastanut ohjelman. Samalla päätettiin lasten ja nuorten suojaamisen vuoksi kriminalisoida lapsille sopimattoman ohjelman esittäminen alaikäisille. Sopimattomia olivat yli 18-vuotiaille tarkoitetut elokuvat ja elokuvat, joita ei oltu luokiteltu, mutta joita voitiin sisältönsä vuoksi pitää vain yli 18-vuotiaille sopivina.
Pykälää perusteltiin sillä, että yli 18-vuotiaille tarkoitettu kuvaohjelma ”on omiaan vaikuttamaan haitallisesti lasten kehitykseen väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi tai kauhua herättämällä taikka muulla näihin rinnastettavana tavalla” Vuonna 2004 pykälä siirrettiin rikoslain 18 a §:stä 18 b §:ksi, koska törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen katsottiin vakavammaksi rikokseksi ja siten sopivammaksi paikalle 18 a. Lasten suojelun vuoksi kyseiseen säännökseen haluttiin ottaa vankeusuhka ja siksi säännös haluttiin ottaa rikoslakiin. Lakia muutettiin 2011 viittaamaan uuteen kuvaohjelmalakiin, jossa kuvaohjelmien pakollisesta ennakkotarkastuksesta luovuttiin.
Periaatteessa rangaistavaa on levittää, esittää tai jopa pitää saatavilla alle 18-vuotiaalle elokuvaa, jota ei ole luokiteltu kuvaohjelmalain mukaan tai jonka ikäraja on 18 vuotta. Luokittelemattomien elokuvien esittäminen on kiellettyä, koska kuvaohjelmalain 16 §:n mukaan lapselle haitallinen kuvaohjelma on luokiteltava 18-vuoden ikärajalla. Rikosta pidetään suhteellisen ankarana, koska siitä voidaan rangaista jopa kuudella kuukaudella vankeutta. Tosiasiassa tämän rikoksen valvonta on kuitenkin vaikeaa ja esiin tulleisiin rikkomuksiin ei käytännössä puututa. Tämä käy ilmi siitä, että teosta ei ole 2010-luvulla tuomittu ketään.
Kuvaohjelman laittoman esittämisen tai levittämisen alaikäiselle tunnusmerkistö on seuraava:
Joka kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle julkisesti esittää tai levittää taikka muulla tavoin tarjoaa taikka pitää hänen saatavillaan
1) vastoin kuvaohjelmalain (710/2011) 5 §:n 1 momentissa säädettyä kuvaohjelman, jota ei ole luokiteltu tai jolle ei ole annettu ikärajaa 18 ja jossa tai jonka yhteydessä ei ole selvästi havaittavia merkintöjä tai
2) vastoin 1 kohdassa mainitun lain 6 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa kuvaohjelman, jonka ikäraja on 18,
on tuomittava kuvaohjelman laittomasta esittämisestä tai levittämisestä alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
_________________________________________________________________________
19 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito
Hallussapito kriminalisoitiin vasta rikoslain 1998 uudistuksessa. Lapsipornografian osalta päätettiin kuitenkin tehdä poikkeus, koska lapsia haluttiin suojella erityisen voimakkaasti lapsipornografian valmistamiselta. Hallussapidon kriminalisoinnin oletettiin vähentävän kysyntää ja erityisesti helpottavan poliisin työtä. Vuonna 2011 pykälää täsmennettiin ja yhdenmukaistettiin, osittain siksi, että Suomi oli liittynyt Euroopan neuvoston yleissopimukseen lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Tällöin myös huomioitiin teknologian muutos ja mahdollisuus siihen, että aineisto ei olisi enää fyysisesti tekijän hallussa, vaan esimerkiksi pilvipalvelussa tai verkkosivulla. Pykälän tunnusmerkistöä yhdistettiin levittämisen tunnusmerkistön kanssa.
Rangaistavaa on pitää hallussaan kuvaa tai kuvatallennetta, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esittää lasta. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava tapa on määritelty tarkemmin RL 17:18 §:ssä. Pelkkä lapsen alastomuus ei tee kuvan hallussapidosta rangaistavaa, vaan kuvaan on liityttävä seksuaalinen tarkoitus. Hallussapidon on oltava oikeudetonta. Käytännössä oikeus pitää tällaista materiaalia hallussaan on vain rikoksia käsittelevällä poliisilla, tuomioistuinprosessiin osallistuvilla tahoilla sekä tieteellisessä ja arkistointitarkoituksessa tapahtuvaan hallussapitoon. Rangaistavaa on myös hankkia pääsy palvelimelle, pilvipalveluun tai muuhun, jonka kautta kuvaa voidaan tarkastella etäyhteyden välityksellä. Rikoksesta tuomitaan 15-30 ihmistä vuosittain.
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidon tunnusmerkistö on seuraava:
Joka oikeudettomasti pitää hallussaan kuvaa tai kuvatallennetta, jossa 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta tuomitaan myös se, joka on maksua vastaan tai muuten sopimalla hankkinut pääsyn 1 momentissa tarkoitettuun kuvaan tai kuvatallenteeseen niin, että se on hänen käytettävissään tietokoneen tai muun teknisen laitteen välityksellä ilman laitteelle tallentumista.
_________________________________________________________________________
20 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi
Myös markkinointisäännös otettiin uutena rikoslakiin vuoden 1998 uudistuksessa. Tämä johtui keskittämisperiaatteesta, jonka mukaan vankeusuhkaiset säädökset haluttiin keskittää rikoslakiin. Pykälän tarkoituksena on mahdollistaa ihmisille se, että heidän ei tarvitse kohdata arjessaan pornografiaa vastoin tahtoaan. Säännös päätettiin rajata ansiotarkoituksessa tapahtuvaan toimintaan, koska yksittäisten ihmisten välistä kuvien ja muun materiaalin jakoa ei pidetty paheksuttavana.
Säännös ei kata kirjallisia töitä, koska ihminen voi päättää jatkaako lukemista vai ei. Kirjallista pornografiaa ei myöskään pidetä yhtä loukkaavana. Rikos kattaa pornografian käytön ansiotarkoituksessa neljällä eri tavalla:
Luovuttamalla sitä alle 15-vuotiaille. Luovuttamisen tulee tapahtua ansiotarkoituksessa, ei ammattimaisesti. Tämä tarkoittaa, että yksittäisenkin kappaleen luovuttaminen voi tulla rangaistavaksi.
Asettamalla sitä yleisön nähtäville. Tämä koskee rajoituksia julkisilla paikoilla, kuten myymälät, kadut, kauppakeskukset ja vastaavat. Rangaistavaa on kuitenkin vain esillepano paikassa, jossa sitä voidaan pitää paheksuttavana. Esimerkiksi aikuisviihdettä myyvä liike voi sisätiloissaan pitää näytille melko ronskiakin materiaalia.
Toimittamalla toiselle tämän suostumuksetta. Tämä kattaa esimerkiksi postin välillä tapahtuvan välityksen. Tämä ei kuitenkaan kata esimerkiksi televisiolähetyksiä. Analogisesti arvioituna kielto kattaa myös esimerkiksi sähköpostitse tapahtuvan välittämisen.
Mainostaa pornografiaa ansiotarkoituksessa. Myös kirjallisen pornografian markkinointi pahennusta herättävällä tavalla on kiellettyä.
Rikos määritellään suhteessa siihen, mitä pidetään paheksuttavana. Yhteiskunnan asenteiden muuttuessa tätä on yhä vaikeampi määrittää. Rikos on suhteellisen harvinainen, tästä on tuomittu yksi ihminen vuonna 2013. Rikoksesta voidaan rangaista myös oikeushenkilöä.
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan markkinoinnin tunnusmerkistö on seuraava:
Joka ansiotarkoituksessa
1) luovuttaa 15 vuotta nuoremmalle,
2) asettaa julkisesti yleisön nähtäville,
3) toimittaa toiselle tämän suostumuksetta tai
4) yleistä pahennusta herättävällä tavalla julkisesti ilmoituksessa, esitteessä tai julisteessa tai muulla tavoin mainostaen tarjoaa myytäväksi tai esittelee
kuvan, kuvatallenteen tai esineen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta markkinoinnista sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta markkinoinnista tuomitaan myös se, joka 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla tarjoaa myytäväksi tai esittelee tekstiä tai ääntä sisältävän tallenteen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta.
_________________________________________________________________________
21 § Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen
Kyseessä on kansankielellä niin sanottu ”julkiseksipykälä”. Teko oli rangaistavaa jo vuoden 1889 rikoslaissa. Tällöin kiellettyä oli ryhtyä julkisesti haureuteen. Vuonna 1970 koko siveysrikoslukua uudistettiin, mutta teko pidettiin yhä kiellettynä. Tällöin tunnusmerkistöksi otettiin se, että teko aiheuttaa pahennusta. Perinteisesti rangaistusta on sovellettu kolmenlaiseen tekoon:
itsensä paljastelu,
seksin harrastaminen julkisella paikalla; ja
erilaiset esitykset, jotka selkeästi ylittävät soveliaana pidetyn.
Älypuhelinaikana ja kameratekniikan kehittyessä tekoa on alettu soveltaa myös niiden väärinkäyttöön, esimerkiksi hameen alta kuvaamiseen. Rangaistavuuden edellytyksenä on, että teko tehdään julkisesti. Julkisella tarkoitetaan yleisestä poiketen sitä, että teon voi nähdä ennalta määräämätön henkilöpiiri. Tällöin esimerkiksi ravintolat ja yökerhot ovat pykälässä tarkoitettuja paikkoja. Myös seksin harrastaminen asunnossa niin, että muut voivat nähdä tämän, voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Tämän lisäksi teon on oltava sellainen, että se aiheuttaa pahennusta. Pahennuksen aiheuttaminen on hyvin paikkasidonnaista. Esimerkiksi samanlainen vaatetus nudistirannalla ja yleisellä kadulla aiheuttavat paheksuntaa täysin eri tavoin. Tästä rikoksesta rangaistaan 1-10 ihmistä vuosittain.
Sukupuolisiveellisyyden julkisen loukkaamisen tunnusmerkistö on seuraava:
Joka tekee julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon siten, että se aiheuttaa pahennusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä rangaistusta, sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
_________________________________________________________________________
22 § Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken
Lähisukulaisten välinen sukupuoliyhteys oli kielletty jo vuoden 1889 rikoslaissa. Tällöin nykyinen rikos oli useammassa pykälässä rikoslain 22 luvussa nimeltä ”Luvattomasta sekaannuksesta ja muusta haureudesta”. Luvussa kiellettiin sukupuoliyhteys seuraavien kanssa:
1 § Oma lapsi
2 § Oman lapsen aviopuoliso tai entinen puoliso ja oma lapsipuoli
3 § Oma sisarus ja sisarpuoli
4 § Oman sisaruksen ja sisarpuolen lapset
5 § Oman sisaruksen tai näiden lasten aviopuoliso tai entinen aviopuoliso
6 § Oma kasvatti. Tämä vastaa lähinnä nykyistä adoptiolasta. Pykälä koski myös yleisen laitoksen virkamiehen suhdetta laitoksessa olevaan.
7 § Alle 17 -vuotiaan nainen
8 § Mielipuoli nainen
9 § Naimattoman naisen kanssa makaaminen, jos on itse naimaton mies. Tätä rikosta kutsuttiin salavuoteudeksi ja siitä ei rangaistu, jos tekijät menivät naimisiin sen jälkeen. Teon törkeämpi tekomuoto oli palkkapiian kanssa makaaminen.
10 § Huoneen pitäminen haureellisuutta varten tai naisen houkutteleminen haureuteen. Näistä molemmista rangaistiin parituksena.
11 § Oman tyttärensä yllyttäminen luvattomaan sekaannukseen toisen kanssa.
12 § Haureuden harjoittaminen samaa sukupuolta olevan tai eläimen kanssa
13 § Kuppataudin tartuttaminen toiseen
14 § Julkinen ryhtyminen haureuteen
Salavuoteus poistettiin rikoslaista jo vuonna 1926. Vuonna 1971 näitä rikoksia uudistettiin melko laajasti. Tällöin alettiin puhua siveellisyysrikoksista ja sukurutsasta. Säännöksiä pidettiin kuitenkin taas vuonna 1998 vanhentuneina yhteiskunnallisten muutosten vuoksi. Tämän vuoksi koko luku päätettiin poistaa ja jakaa muutamaksi pykäläksi. Suurin osa rangaistavista teoista poistettiin ja loput teot jaettiin kolmeen rikokseen: Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen. Rikoslain vuoden 1998 uudistuksessa näistä ensimmäinen ja viimeinen katsottiin kuuluvan eniten rikoksiin yleistä järjestystä vastaan, keskimmäinen taas seksuaalirikoksiin.
Säännöksen taustalla on tarve pyrkiä ”rikoslainsäädännöllä suojaamaan perheen sisäisten suhteiden toimivuutta ja torjumaan niihin kohdistuvia uhkia” sekä haitallisen geeniperimän kertautuminen. Teko katsottiin yleistä järjestystä vaarantavaksi rikokseksi eikä seksuaalirikokseksi paheksuttavuutensa vuoksi. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö päätettiin kriminalisoida eri säännöksellä sen erilaisen luonteen vuoksi. Ennen vuotta 1998 teosta tuomittiin vain vanhempi osapuoli, tämä erosi tsaarinaikaisesta sääntelystä, jossa pääasiassa tuomittiin molemmat.
Vuonna 1998 rikos päätettiin rajata vain kaikkiin paheksuttavimpiin tekoihin. Rangaistavaksi jäi sukupuoliyhteys alenevassa ja ylenevässä polvessa eli omien lasten, lastenlasten, vanhempien, isovanhempien ja niin edelleen kanssa. Tämän lisäksi biologisten sisarten välinen sukupuoliyhteys jätettiin rangaistavaksi. Teosta rangaistaan vain tahallisena eli tekijän täytyy tietää toisen olevan sukua. Teosta on tuomittu vain 5 ihmistä 2010-luvulla. Teko ei kata lapsen hyväksikäyttötilanteita tai tekoja, jotka ovat muita rikoksia.
Sukupuoliyhteyden lähisukulaisten kesken tunnusmerkistö on seuraava:
Joka on sukupuoliyhteydessä oman lapsensa tai tämän jälkeläisen kanssa, oman vanhempansa tai tämän vanhemman tai isovanhemman kanssa taikka veljensä tai sisarensa kanssa, on tuomittava sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken ei tuomita henkilöä, joka on ollut sukupuoliyhteydessä oman vanhempansa tai tämän vanhemman kanssa ollessaan kahdeksaatoista vuotta nuorempi, eikä henkilöä, joka on pakotettu tai lainvastaisesti taivutettu sukupuoliyhteyteen.
_________________________________________________________________________
Lue kirjoituksemme muista rikoslain luvuista:
https://www.kpflaki.com/blog/categories/rikoslaki Eelis Paukku
OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka), DI (Tuotantotalous)
Lakimies, toimitusjohtaja
Lakitoimisto KPF
Kommentare